Как быть, если в определении указан неверный адрес проживания?

Анализ причин отмены и изменения судебных постановлений в порядке надзора за 4 квартал 2008 года Самарского областного суда

Как быть, если в определении указан неверный адрес проживания?

Анализ причин отмены и изменения судебных постановлений
в порядке надзора за 4 квартал 2008 года

За 4 квартал 2008 года Президиумом Самарского областного суда отменены судебные постановления по 15 делам, рассмотренным мировыми судьями, из них:

отменены судебные приказы с направлением дела на рассмотрение мировому судье – 5;

отменены апелляционные решения с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение – 4, из них в части – 1;

отменены апелляционные определения с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение – 4;

отменены определения мирового судьи и суда апелляционной инстанции, с направлением дела на новое рассмотрение мировому судье – 2.

За тот же период отменены и изменены судебные постановления по 11 делам, рассмотренным судьями районных (городских) судов, из них:

изменены решения – 4, из них в части – 3;

отменены решения с вынесением нового судебного постановления – 3, из них в части – 2;

отменено решение с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд – 1;

отменено определение с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд – 1;

отменено определение с вынесением нового судебного постановления – 1;

решение оставлено по существу без изменения, уточнена резолютивная часть – 1.

Таким образом, Президиумом Самарского областного суда в 4 квартале 2008 года отменены судебные постановления по 26 делам.

За 4 квартал 2008 года отменялись и изменялись судебные постановления мировых судей и судей районных (городских) судов по следующим категориям дел:

из семейных правоотношений – 4;

о возмещении материального ущерба – 4;

из трудовых правоотношений – 4;

из пенсионных правоотношений – 3;

из налоговых правоотношений – 3;

из земельных правоотношений – 2;

о взыскании кредита – 2;

из жилищных правоотношений – 1;

о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг – 1;

о расторжении договора – 1;

об отмене решения третейского суда – 1.

Наиболее частой причиной отмены судебных постановлений за указанный период являлись существенные нарушения норм процессуального права, допущенные при рассмотрении дела.

По делам, рассмотренным мировыми судьями, обращает на себя внимание отмена значительного количества судебных приказов (по 5 делам).

Среди причин их отмены – выдача судебного приказа при наличии спора о праве, непредставление взыскателем документов, достаточных для вынесения судебного приказа, в том числе достоверных расчетов, а также выдача судебного приказа по требованиям, не предусмотренным статьей 122 ГПК РФ.

Пример.

Мировым судьей судебного участка N 2 г. Жигулевска вынесен судебный приказ от 25.04.08 о взыскании с Евсеевой Л.Д. в пользу Межрайонной инспекции ФНС России N 15 по Самарской области задолженности по земельному налогу.

Президиум судебный приказ отменил, как постановленный с существенным нарушением норм процессуального права по следующим основаниям.

Согласно положениям норм Гражданского процессуального кодекса РФ, регулирующим приказное производство, после получения заявления взыскателя о вынесении судебного приказа судья единолично решает вопрос либо об отказе в принятии заявления, либо о выдаче судебного приказа.

В соответствии с п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа в случае, если не представлены документы, подтверждающие заявленное требование, либо из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве.

Как усматривается из материалов дела, прокурором к заявлению представлены сведения налоговой инспекции о наличии в собственности Евсеевой 3-х объектов недвижимости в виде гаража и 2-х земельных участков.

В представленном к заявлению требовании N 51041 о добровольной уплате налогов, направленном Евсеевой Л.Д. инспекцией до обращения в суд, указано о наличии у Евсеевой задолженности только по земельному налогу. Данных о задолженности по налогу на имущество в виде гаража, требование не содержит, хотя прокурором заявлено о взыскании задолженности по налогу за земельный участок и гараж.

Таким образом, при вынесении судебного приказа мировой судья не располагал достоверными данными о наличии в собственности Евсеевой имущества в виде гаража и налоговой задолженности по этому имуществу.

При таких обстоятельствах у мирового судьи отсутствовали основания для бесспорного взыскания с Евсеевой Л.Д. задолженности по налогам.

Евсеева Л.Д. в жалобе ссылалась на то, что гараж “45 квартал-2” не находился и не находится в ее собственности.

В соответствии со ст. 128 ГПК РФ судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения.

В силу ч. 1 ст. 130 ГПК РФ в случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению.

Из материалов дела следует, что копия судебного приказа направлена Евсеевой Л.Д. по адресу, который указан в заявлении прокурора, а именно: г. Жигулевск, ул. Ленинградская 7-10, в то время как, по утверждению Евсеевой Л.Д.

в надзорной жалобе, она по данному адресу не зарегистрирована и не проживает. В связи с тем, что в деле отсутствуют сведения о получении Евсеевой Л.Д.

судебного акта, ее доводы о том, что она не имела возможности своевременно представить свои возражения относительно исполнения судебного приказа, заслуживают внимания.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что мировым судьей при рассмотрении заявления и уведомления Евсеевой Л.Д. о вынесенном судебном приказе были допущены существенные нарушения норм процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита ее нарушенных прав, свобод и законных интересов.

(Постановление Президиума N 07-06/256. Извлечение)

Другой пример.

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/8210569/

Указываем место работы в трудовом договоре | «Гарант-РостСервис» г. Ростов-на-Дону

Как быть, если в определении указан неверный адрес проживания?
При заключении трудового договора с сотрудником часто возникает вопрос, что именно указать в графе «Место работы».

Трудовой кодекс не дает ответа на этот вопрос, а, наоборот, путает работодателя, так как в разных статьях Кодекса данное понятие используется в различных смыслах.

В трудовом договоре обязательно должно быть указано место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, — место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения*(1). Отметим, что данное требование распространяется на все случаи заключения трудовых договоров. В частности, стороны обязаны определить условие о месте работы и при заключении трудового договора о дистанционной работе*(2).

При этом законодатель не уточняет, какое именно значение вкладывается им в термин «место работы». Более того, из содержания Трудового кодекса следует, что в разных его нормах указанное понятие использовано в различных смыслах.

Так, например, в статьях 72.2, 73, 114, 121, 167, 170, 187, 212, 219, 220, 256 Трудового кодекса под местом работы понимается должность, которую занимает работник, в статьях 64, 325 — работодатель, а в статье 297 — место выполнения работником трудовой функции.

Таким образом, сложность проблемы толкования термина «место работы» как условия трудового договора заключается не только в отсутствии каких-либо пояснений законодателя по данному вопросу непосредственно в статье 57 Трудового кодекса, но и в невозможности использования для объяснения данного термина иных норм трудового законодательства ввиду отсутствия у законодателя сколь-либо унифицированного подхода к дефиницированию указанного понятия.

Позиция Верховного Суда РФ

Вопрос о том, что следует понимать под местом работы, о котором идет речь в статье 57 Трудового кодекса, был затронут в обзоре Верховного Суда РФ практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*(3). Как указал Верховный Суд РФ, в теории трудового права под местом работы понимается расположенная в определенной местности (населенном пункте) конкретная организация, ее представительство, филиал, иное обособленное структурное подразделение.

Вместе с тем, говоря о понимании указанного термина, сложившемся в теории трудового права, Верховный Суд РФ явно упускает из виду, что до сих пор не сформировалось ни единого, ни даже превалирующего подхода к толкованию термина «место работы».

Специалисты преимущественно приходят к согласию лишь в том, что понятия «место работы» и «рабочее место» не тождественны*(4).

Данный вывод следует как из самой формулировки нормы части второй статьи 57 Трудового кодекса, так и из части четвертой этой же статьи, согласно которой условие о рабочем месте является дополнительным и включается в трудовой договор лишь по соглашению сторон.

А поскольку под рабочим местом законодатель понимает место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя*(5), то «место работы» должно подразумевать нечто иное. Однако по вопросу о том, что именно это «иное», в теории трудового права никакого единого мнения нет.

Использованная Верховным Судом РФ формулировка также не позволяет с однозначностью заключить, придерживаются ли сами судьи озвученной ими точки зрения. Однако включение указанного тезиса в Обзор, по нашему мнению, все же предполагает, что и сам Верховный Суд РФ считает его справедливым.

Таким образом, в соответствии с позицией Верховного Суда РФ условие о месте работы в трудовом договоре фактически должно состоять из двух элементов:1) наименования организации-работодателя;2) указания местности, в которой такая организация расположена.

При этом под местностью понимается населенный пункт в пределах существующего административно-территориального деления*(6).Отметим, что аналогичный подход к дефиницированию термина «место работы» встречался в судебной практике и ранее*(7).


Местность как место работы

Указание в качестве места работы местности действительно представляется необходимым, что подтверждается анализом статей 72 и 72.1 Трудового кодекса. Так, в соответствии с частью первой статьи 72.

1 перевод на работу в другую местность вместе с работодателем является переводом на другую работу. А как следует из статьи 72, перевод на другую работу является частным случаем изменения определенных сторонами условий трудового договора.

Таким образом, перевод работника в другую местность должен влечь за собой изменение условий трудового договора.

А поскольку по умолчанию перевод на работу в другую местность предполагает изменение лишь собственно местности, следует заключить, что определенная местность изначально должна быть указана в трудовом договоре. К выводу о необходимости указания в качестве места работы определенной местности приходят и некоторые суды*(8).

В то же время, на наш взгляд, в некоторых случаях будет неверным указание в трудовом договоре в качестве места работы местности, в которой располагается организация или ее структурное подразделение, для работы в котором принимается работник.

Так, считаем недопустимым такое определение места работы в ситуациях, когда работник осуществляет свою трудовую деятельность в местности, в которой не создано ни одного структурного подразделения работодателя (например, при дистанционной работе).

Правовой смысл включения в трудовой договор условия о месте работы, по нашему мнению, заключается в защите интересов работника в части его права на выполнение работы на определенной удобной для него территории, а также предоставлении установленных законом гарантий, связанных с работой в определенной местности.

Таким образом, в качестве места работы должна указываться местность, в которой работник фактически осуществляет свою трудовую деятельность. В противном случае достижение вышеназванных целей было бы невозможным. В пользу данной точки зрения также можно привести разъяснения Минфина России, данные им совместно с Минтрудом России*(9), и упоминавшееся выше письмо Роструда N ПГ/8960-6-1.

Указание конкретного адреса выполнения трудовых обязанностей

Отметим также, что некоторые специалисты считают недостаточным указание в трудовом договоре лишь определенной местности, высказывая мнение о необходимости конкретизации условия о месте работы до адреса, по которому работник осуществляет трудовую деятельность. Однако, по нашему мнению, в общем случае наличие соответствующей обязанности из содержания Трудового кодекса не следует.

Данный вывод основывается, в частности, на формулировке самой нормы абзаца второго части второй статьи 57 Трудового кодекса, в соответствии с которой требования к указанию места работы в трудовом договоре меняются в том случае, если работник принимается на работу в обособленное структурное подразделение организации, расположенное в другой местности, а не по другому адресу. Кроме того, в случае, когда работник принимается для работы в обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, место работы определяется с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения. Формулировка «место работы с указанием местонахождения», по нашему мнению, предполагает, что понятие «место работы» должно быть шире понятия «местонахождение». И если под местонахождением действительно логично понимать конкретный адрес структурного подразделения, в котором трудится работник, то место работы в таком случае должно определяться с меньшей степенью локализации. Возможность указания места работы без упоминания конкретного адреса также следует и из части третьей статьи 72.1 Трудового кодекса. Формулировка данной нормы позволяет заключить, что законодатель допускает возможность того, что перемещение работника у определенного работодателя на другое рабочее место или в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, не повлечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора*(10).

Таким образом, в общем случае указание в трудовом договоре в качестве места работы конкретного адреса, по которому работник выполняет свою трудовую функцию, не является обязательным. Данный вывод находит отражение и в судебной практике*(11).

Отметим, что в данном деле по предписанию проверяющего из трудовой инспекции работодатель должен был указать в трудовом договоре с сотрудником недостающее условие, а именно место работы — обособленное или структурное подразделение и его местонахождение.

Но так как все обособленные подразделения работодателя располагались в пределах одного населенного пункта (города), то суд не увидел необходимости в конкретизации адреса места работы.

Вместе с тем, если работник принимается для работы в обособленном структурном подразделении, находящемся в другой местности, указание конкретного адреса данного структурного подразделения действительно представляется необходимым*(12).

Однако и в случае приема работника на работу в головную организацию или обособленное структурное подразделение, находящееся в той же местности, стороны вправе уточнить условие о месте работы до указания конкретного структурного подразделения, в которое принимается работник, и его местонахождения*(13).

Юридический адрес работодателя

Отметим, что в судах тезис об обязанности сторон по конкретизации места работы до некоего адреса зачастую принимает вид указания на необходимость определения места работы через юридический адрес работодателя*(14).

Однако данное утверждение, по нашему мнению, является некорректным в силу того, что далеко не во всех случаях работник фактически работает по юридическому адресу работодателя.

Следовательно, такое определение места работы может привести к тому, что условия трудового договора не будут отражать объективно существующие условия труда работника, что является недопустимым, например, отсутствие систем кондиционирования и вентиляции.

Наименование организации-работодателя

Что же касается вопроса об указании в качестве места работы наименования организации-работодателя, то это представляется автору излишним. Наименование работодателя и так указывается в трудовом договоре в составе сведений о его сторонах*(15).

А учитывая, что обязанность по предоставлению сотруднику работы, обусловленной трудовым договором, лежит именно на работодателе как на стороне трудовых отношений, никакая другая организация в любом случае не могла бы выступать в качестве места работы сотрудника.

В судах также встречается позиция, в соответствии с которой наименование работодателя является именно одним из сведений о сторонах трудового договора, но не его условием*(16).

Бессмысленность указания наименования работодателя в качестве условия трудового договора определяется еще и тем, что, по мнению автора, такое наименование в любом случае нельзя считать согласованным сторонами условием трудового договора.

Как следует из норм Трудового кодекса, трудовой договор регулирует именно трудовые отношения между работником и работодателем*(17). Обязанность же организаций иметь наименование и право (а в отдельных случаях — обязанность) на его изменение устанавливаются гражданским законодательством и находятся за рамками трудовых отношений.

Реализация работодателем прав и исполнение обязанностей, связанных с его наименованием, не могут быть поставлены в зависимость от положений трудового договора и не могут требовать согласования с работником.

Таким образом, указание в качестве места работы наименования организации-работодателя, по мнению автора, не приведет к включению данных сведений в состав условий трудового договора.

Однако, несмотря на сказанное, суды очень часто делают вывод о необходимости указания наименования работодателя при определении условия о месте работы.

Причем если в одних судебных решениях данная информация представляется лишь одним из элементов условия о месте работы*(18), то в других случаях судьи считают указание самого наименования работодателя достаточным для определения данного условия*(19).

Как видно, Верховный Суд РФ также посчитал включение данных сведений в состав условия о месте работы необходимым.

В связи с этим, во избежание возможных споров и претензий со стороны проверяющих органов, автор полагает упоминание наименования работодателя при определении места работы работника целесообразным, тем более что, как было сказано выше, никаких юридических последствий это за собой не влечет.

Таким образом, на взгляд автора, при формулировании условия о месте работы в трудовом договоре сторонам следует указывать следующую информацию:1) наименование работодателя;2) местность, в которой работник будет фактически выполнять свою трудовую функцию.

В общем случае формулировка соответствующего условия может иметь примерно следующий вид: «Местом работы работника является ООО «Ромашка» (г. Москва)».

Если же работник принимается для работы в обособленное подразделение организации, находящееся в другой местности, то при определении условия о месте работы сторонам следует указать наименование работодателя, структурное подразделение и его адрес: «Местом работы работника является филиал ООО «Ромашка», расположенный по адресу г. Пермь, ул. Строителей, д. 15″.

*(19) определение Астраханского областного суда от 29.09.2010 N 33-2650/10

Источник: http://garant-rostovdon.ru/articles/as120315-2/

7 непроцессуальных ошибок при написании гражданского иска

Как быть, если в определении указан неверный адрес проживания?

Максим Астапов

Адвокат (Адвокатская палата

г. Москвы)

специально для ГАРАНТ.РУ

Обращению в суд за защитой нарушенных прав всегда предшествует стадия подготовки и предъявления иска. Статьи 131-132 ГПК РФ и ст. 125-126 АПК РФ содержат требования по форме, содержанию и прилагаемым документам к искам, предъявляемым в суд общей юрисдикции и арбитражный суд соответственно.

Поскольку недостаткам, которые могут служить препятствием движению иска, посвящены отдельные статьи процессуальных кодексов, в этой колонке я останавливаться на них не буду.

Но подробно рассмотрю непроцессуальные ошибки, то есть те, которые не являются безусловными основаниями для ограничений движения иска, но могут привести к судебной ошибке или затруднить восприятие судом изложенной в иске информации.

Знакомство с делом судья начинает именно с прочтения искового заявления. По этой причине качество составления иска, оформления его реквизитов, заголовков, то, как сформулировано требование, оставляет у судьи подсознательное отношение к иску, а значит, и к истцу. 

1

Отсутствие в иске достаточных контактных данных при описании сторон, участвующих в деле.

Перечень сведений, подлежащий внесению в исковое заявление о лицах, участвующих в деле, содержится в ст. 131 ГПК РФ и ст. 125 АПК РФ. К таким сведениям обязательно относятся сведения о наименовании сторон, их адресах места жительства или месте нахождения, если это юридическое лицо.

Однако из практики становится ясно, что указания лишь адреса места регистрации бывает недостаточно. Зачастую гражданин или организация, которые должны участвовать в деле, не проживают или не находятся по месту регистрации.

По этим причинам наличие в тексте иска телефонов, адресов электронной почты, адресов фактического места жительства или нахождения может облегчить суду процесс надлежащего извещения о необходимости явки в суд.

Фактическая явка в судебное заседание истца и ответчика – это одна из гарантий того, что принятый судебный акт не будет отменен вышестоящей инстанцией по причине нарушения судом права на судебную защиту, предусмотренного п. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Более 70 образцов исковых заявлений по разным сферам жизнедеятельности вы найдете в Конструкторе правовых документов в интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ
на 3 дня бесплатно!

Получить доступ

2

Отсутствие краткой формулировки о предмете иска в заглавии иска.

После указания наименования суда, в который истец адресует свой иск и указания сведений о сторонах, участвующих в деле, должен быть указан заголовок “Исковое заявление”.

Кто хоть немного знаком с работой судов, знает, что все судьи специализируются на рассмотрении определенной категории дел.

Есть судьи, рассматривающие гражданские, административные или налоговые дела, дела, связанные с жилищным правом, спорами о правах собственности, семейными вопросами, защитой прав потребителей. Есть судьи, рассматривающие только уголовные дела.

По этой причине написание заголовка целиком, например, “Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов” позволит специалистам суда быстрее определиться с тем, куда следует передавать иск, не перечитывая и проверяя иск целиком. Это облегчает работу адресата, получающего и работающего с вашим иском в суде.

В тех случаях, когда предмет иска содержит три, четыре и более пункта требований, перечислять все требования в заголовке не следует. В таком случае следует ограничиться лишь основным требованием или указанием на отраслевую принадлежность иска, например, “Исковое заявление о защите прав потребителя”.

Кроме того, и это очень важно, в  некоторых случаях это позволит избежать ошибок в вопросах определения подсудности при принятии иска.

Например, иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по месту жительства истца (ст. 28 ГПК РФ, п. 2 ст.

17 Закона РФ “О защите прав потребителей”), а иски по спорам о недвижимости рассматриваются только по месту нахождения недвижимости (ст. 30 ГПК РФ).

3

Неправильная структура иска.

К ошибкам, не влекущим ограничения в движении иска, также относится неправильное изложение содержания иска, то есть его основания. Под ними понимают обстоятельства, на которых истец основывает свои исковые требования. Иными словами – это перечисление тех событий и фактических данных, которые послужили поводом для обращения в суд.

Однако, иск также может, а АПК РФ прямо на это указывает, что он должен содержать ссылки на статьи законов и иных нормативных актов, которыми руководствуется истец, обосновывая свое требование (ст. 125 АПК РФ, ГПК РФ не содержит такой нормы). Эту часть иска называют правовым основанием или обоснованием иска.

Исходя из этого, сначала следует излагать фактические основания иска, затем правовые, и лишь после этого формулировать предмет исковых требований.

Фактические основания иска, то есть обстоятельства дела, следует излагать в хронологическом порядке, стараясь логически связывать порядок изложения событий. Правовые основания следует излагать согласно иерархии нормативных актов, следуя от имеющих более высокую силу к менее сильным.

Последовательное, логичное изложение текста искового заявления облегчает  понимание иска, его сути судьей. Напротив, сбивчивое нагромождение цитат, непоследовательное  изложение фактов не способствует зарабатыванию очков в состязательном судебном споре.

Как указано выше, АПК РФ предъявляет более жесткие требования искового заявления: согласно ст. 125 кодекса иск должен содержать ссылки на законы и иные нормативные правовые акты, на основании которых истец строит свою позицию в суде. В случае их отсутствия судья может  оставить исковое заявление без движения, дабы истец устранил эти недостатки.

4

Излишнее количество выделений, подчеркиваний и других инструментов письменного редактора, частое использование громоздких наименований.

При написании текста следует избегать излишнего использования инструментов текстовых редакторов, таких как выделение полужирным, курсивом, подчеркиванием, цветом. Обилие такого инструментария в тексте затрудняет восприятие содержания.

В том случае, когда есть необходимость сделать ударение или выделить какую-то мысль или довод в тексте, несомненно, такие инструменты использовать можно. Но не более одного-двух раз на страницу. На мой взгляд, лучшим способом обратить внимание адресата на какой-то довод или мысль в тексте можно речевыми инструментами, такими, например, как вводные слова или предложения.

Техника написания судебных документов уже давно пришла к строгости в изложении текстов – достаточно взглянуть на любое решение суда.

Не менее часто повторяющейся ошибкой является частое употребление длинных, громоздких словосочетаний, наименований.

Например, в тех случаях, когда в деле участвует лицо с таким наименованием как “Государственное бюджетное учреждение дошкольного образования города Москвы №…” следует заменить это название указанием на его процессуальное положение, например, “Ответчик” или сократить до одного-двух слов: “детский сад”, “школа”, “учреждение”. Для этого в тексте по ходу изложения после упоминания полного наименования следует указать, что далее эта организация будет упоминаться под соответствующим наименованием.

5

Излишнее или наоборот слишком краткое изложение обстоятельств дела и нормативного обоснования иска.

Известным среди юристов считается факт, что текст более трех страниц сложен для восприятия адресатом и следует придерживаться именно такого объема.

Согласиться с таким утверждением можно лишь отчасти: иск может быть о расторжении брака, и формулировать его на три страницы будет трудно даже при большом желании.

Или иск, связанный с взысканием периодичных платежей по какому-либо хозяйственному договору может оказаться намного больше, чем на рекомендуемые три страницы печатного текста. Однако доля истины в этом есть.

Обстоятельства следует излагать четко в пределах предмета доказывания, то есть только о том, что касается существа спора. Следует четко обозначать даты, когда это возможно, номера, наименования и авторов документов, служащих письменными доказательствами по делу. Если какое-либо из доказательств по делу приложено к иску, следует для удобства в тексте иска указать его номер среди приложенных документов.

6

Нечеткое формулирование предмета исковых требований.

Важнейшим элементом структуры иска является предмет исковых требований. Формулирование требований иска лучше сделать в полном соответствии со способами защиты права, имеющимися в законодательстве.

 Поскольку правильность формулировки является условием правильного и своевременного разрешения дела, этому следует посвятить особое внимание.

Следует дать предостережение в использовании такой категории требований как иски о признании.

Например, в тех случаях, когда истец недоволен качеством выполненных подрядных работ, не следует заявлять требование о признании работ некачественными.

В таких случаях следует сразу заявлять требование, направленное на восстановление нарушенного права: взыскание убытков, уплаты неустойки, расторжение договора и т.п.

По искам к государственным и муниципальным органам следует помнить, что суд не может подменять собою эти органы.

По этой причине по таким искам требования, как правило, формулируются, как обязывающие совершить какие-то действия: например, по иску об оспаривании решений государственных органов об исключении из списков на предоставление жилья, следует просить суд обязать ответчика восстановить истца в соответствующем списке, очереди и т.п., но не включать в иск требование к суду с формулировкой  “восстановить в очереди” или “признать восстановленным”, что нередко встречается на практике.

7

Отсутствие необходимых приложений или неправильный порядок приложения документов к исковому заявлению.

В соответствии со ст. 129 АПК РФ, подлежит оставлению без движения исковое заявление, которое не содержит подписи истца или доверенности представителя, подписавшего иск. Норма ст.

132 ГПК РФ еще строже – иск подлежит возращению, если он не подписан или не приложена доверенность лица, подписавшего исковое заявление.

Как видим, если иск подписывается представителем истца, отсутствие доверенности, приложенной к иску, может существенно повлиять на движение дела.

Оба процессуальных кодекса указывают на обязательное приложение квитанции об уплате государственной пошлины, в тех случаях, когда иск подлежит оплате пошлиной. Отсутствие такой квитанции является основанием для оставления иска без движения до устранения этого недостатка (ст. 136 ГПК РФ, ст. 129 АПК РФ).

Согласно ст. 126 АПК РФ истец должен приложить к исковому заявлению документ, подтверждающий направление в адрес других лиц, участвующих в деле, копий документов, которые у них отсутствуют. ГПК РФ на этот счет обязывает приложить копии документов по количеству ответчиков и третьих лиц, участвующих в деле, к исковому заявлению (ст. 132 ГПК РФ).

АПК РФ всегда предъявлял более суровые требования к участникам процесса. По этой причине список обязательных документов, которые должны быть приложены к иску, здесь немного шире.

В качестве таких документов здесь названы копия свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или ИП, документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором (напомню, что с 1 июня 2016 г.

перечень таких случаев значительно расширился, п. 5 ст.

4 АПК РФ), выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса ИП либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых, полученные не ранее чем за 30 дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Иски о взыскании денежных средств обязательно должны содержать расчет цены иска. Поэтому расчет необходимо подготавливать  даже в  тех случаях, когда сумма исковых требований рассчитывается из простых математических действий сложения двух или нескольких чисел.

Специалист, который готовит проект определения судьи о принятии иска (неважно какого – арбитражного суда или суда общей юрисдикции), проверяет каждый иск именно на наличие соответствующих документов.

Другие документы, прилагаемые к иску, необходимо прикладывать в зависимости от их наличия или необходимости. Это относится к ходатайству о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате государственной пошлины, ходатайству о принятии обеспечительных мер и др.

В связи с этим при подаче иска, например, в суд общей юрисдикции, первыми следует прилагать и нумеровать доверенность, если иск подписан представителем, копию платежки об уплате государственной пошлины, копии документов, приложенных к иску в качестве доказательств, для иных лиц.

В соответствии со списком, предназначенным для арбитражного процесса, следует начинать формировать и приложения к исковому заявлению в арбитражный суд. 

Ошибки, связанные с недосмотром, невнимательностью специалистов, принимающих иск не так уж редки. Зачастую это приводит к необоснованным ограничениям в движении дела.

По этой причине соблюдение предложенного порядка формирования документов позволит специалисту, готовящему дело, быстрее принять решение о принятии его к производству, не перечитывая и не перелистывая все материалы дела, и не ошибиться.

Источник: https://www.garant.ru/ia/opinion/author/astapov/785001/

Ошибка в свидетельстве о регистрации ТС – в адресе, как исправить

Как быть, если в определении указан неверный адрес проживания?

Подтверждающими документами о наличии прав собственности на транспортное средство являются техпаспорт и свидетельство о регистрации машины. Зарегистрировать автотранспорт и стать собственником агрегата необходимо всем автовладельцам, что приобрели автомобиль. Процесс переоформления и выдачи регистрационных документов происходит в отделении ГИБДД.

Техпаспорт и свидетельство о регистрации машины заполняют сотрудники МРЭО. Однако бывает так, что в процессе выдачи они допускают ошибку и записывают неверные данные.

Соответственно появляются несовпадения в техпаспорте и свидетельстве, неточности в номерах на кузове и в документах.

Такому автомобилю нельзя передвигаться по территории Российской Федерации.

Собственнику автотранспорта нужно сменить регистрационные документы до появления проблем на дорогах с гаишниками. Ведь в последних возникнут подозрения о том, что агрегат не ваш, или вы его украли и пытаетесь перевезти в другое место.

Какие могут быть допущены ошибки

Переоформления автомобиля осуществляется в подразделении МРЭО, куда вы несете сопровождающие документы, с которых будут считываться сведения для заполнения техпаспорта и свидетельства о регистрации.

Перед походом в ГИБДД необходимо тщательно проверить данные бумаги, и не взять документы жены, просто перепутав их. Ведь это выльется вам в драгоценное время плюс денежные затраты на замену свидетельства.

Для того, что бы выяснить какие ошибки могут быть допущены сотрудниками МРЭО в заполнении регистрационного документа, необходимо выяснить, какие сведения вообще находятся в данном талоне.

Первое о чем необходимо упомянуть, так это то, что информация, записанная о собственнике транспортного средства в регистрационном свидетельстве, дублируется в паспорте техпаспорте автотранспорта.

Регистрационное свидетельство состоит из двух сторон, на одной записываются данные о транспортном средстве, а на другой личная информация о собственнике агрегата.

Номерные знаки

Первое, что записывается в свидетельстве о регистрации автотранспорта – это номерные знаки автомобиля. Это три цифры плюс три буквы и код региона.

В номерных знаках используются буквы русского алфавита, которым есть соответствие в латинском, их количество 12 штук. В написании номерного знака ошибки допускаются очень редко в связи с важностью и небольшим количеством информационных данных.

Вин-номер

Более вероятней ошибиться сотруднику ГИБДД при заполнении следующей графы, которая отвечает за ВИН-номер автомобиля. Это личный номер транспортного средства, который на заводе ему присвоили производители.

Состоит и семнадцати букв и цифр. Это не просто перечень бесполезных чисел и букв, в заводском номере зашифрован номер «движка», марка агрегата и его комплектация.

В ВИН-номере сотрудники ГИБДД допустить ошибку могут, и вероятность этого велика. Ведь сама комбинация состоит из большого количества букв и цифр, которые внешне не несут никакой логики в своем порядке.

Категория ТС и модель автомобиля

В свидетельстве о регистрации записывается производитель (марка агрегата) и модель движка. Так же абсолютно все автомототранспортные средства делятся на категории и в регистрационном свидетельстве то указывается.

То есть пишется буква, какой категории принадлежит оформляемое транспортное средство.

Номер двигателя, шасси и кузова

Регистрационное свидетельство вмещает данные о двигателе. В документе указывается его номер – присвоенный производителями на заводе.

Кроме номера «движка» в документе имеются сведенья о шасси – актуальность существует для грузовиков. Если вы владелец легкового автомобиля, то графа будет пропущена.

Следующий номер, что присвоен и записан в регистрационном свидетельстве автомобиля – это номер кузова, который зачастую идентичен с ВИН-номером.

В вышеуказанных данных автовладельцы зачастую замечают ошибки в своих подтверждающих документах на машину. Ведь в результате их заполнения легко перепутать цифру или букву, либо внести один номер вместо другого.

Поэтому тщательно проверяйте документы, после совершения переоформления автотранспорта. Об этом вам настоятельно говорят в самом регистрационном окне.

В цвете автотранспорта

Сотрудники ГИБДД могут ошибиться при записи в соответствующую графу цвета автотранспорта. Казалось бы, что хоть тут сложного.

Однако путаница происходит благодаря тому, что в сотрудников МРЭО есть своя цветовая градация агрегатов, для удобств поиска машин в случае кражи или угона. То есть цвет в техпаспорте и регистрационном свидетельстве могут не совпадать.

Поэтому не стоит бежать в ГИБДД и предъявлять претензии по этому поводу, что в техпаспорте и СТС не совпадают цвета.

Мощность и объем двигателя

Регистрационное свидетельство имеет сведенья о мощности агрегата. В нем указывается силу «движка» как в киловаттах, так и лошадиных силах. Объем двигателя транспортного средства сотрудники ГИБДД записывают в сантиметрах кубических.

Если у вас на кузове стоит цифра 4455 куб см, значит на шильдику будет число 450, что означает объем «движка» в 4 с половиной литры.

Вот в этой графе, ошибка для собственника автомобиля будет очень неприятной. Ведь внесения неточных данных в свидетельстве о регистрации и соответственно в своих документах повлечет за собой то, что транспортный налог будет приходить в разы выше.

То есть, имея объем двигателя 3.5 л.с, вы будете платить за агрегат, с объемом 4.5 л.с. и вся из-за ошибки, которую срочно нужно выправить.

Максимальная масса и паспортные данные авто

В регистрационном свидетельстве, как говорилось выше, дублируются сведенья с техпаспорта, и записывается его номер и серия.

Так же в соответствующей графе прописывается максимальная и рекомендуемая масса, количество килограмм, которые можно загружать в автомобиль. В этих пунктах ошибки бывают не так часто, ведь путать собственно и нечего.

ФИО и место регистрации ТС

Вторая сторона, как указывалось выше, содержит сведения о хозяине агрегата. Первое, что прописывается в графе – это личные данные собственника (ФИО).

Далее его регистрационные данные, где гражданин прописан. В следующих графах указывается место, где автотранспорт зарегистрирован, конкретное отделение. Ранее, здесь записывалось то МРЭО, к которому относился агрегат за местом прописки владельца.

В этих пунктах наиболее часто делается ошибка. Стоит сотруднику ГИБДД на секунду отвлечься, и одна буква в фамилии записана неправильно.

Владельцу автотранспорта придется менять СТС и платить за это деньги. Но вина на сотрудниках МРЭО не лежит. Все собственникам агрегатов предлагается предварительный просмотр подтверждающих документов на автомобиль, прежде чем покинуть ГИБДД.

Если хозяин выявит ошибку и неточность в данных, то документы меняются в тот же день и бесплатно.

Особые отметки и адрес собственника авто

В этих графах указывается место прописки хозяина автомобиля. Очень важный пункт, так как по месту жительства определяется транспортный налог на агрегат. И если будет ошибка, то она пойдет и в налоговую инспекцию, которая начнет посылать уведомления не по тому адресу.

Но вам в любом случае придется оплачивать пошлину, либо доказывать через суд, что ошибка была внесена не по вашей вине.

Как исправить

После получения соответствующих документов на авто, вам предоставляется возможность проверить и на наличие ошибок. Если они найдены, исправят несовпадения и выдадут новые бланки бесплатно.

Если же ошибка найдена по истечению нескольких дней, либо год, то за чей счет будут происходить исправления однозначно сказать нельзя.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Но в большинстве платят собственники авто за замену регистрационного документа.

Для того, что бы поменять документ необходимо написать заявление на замену свидетельства о регистрации ТС, бланк которого можно взять в отделении ГИБДД и отдать сопровождающие документы обратно.

После чего, оплатить стоимость нового свидетельства, и получить его с уже внесенными изменениями. Бывает, что не всегда свидетельство о регистрации меняют. Его разрезают на две части и вносятся изменения с печатью начальника МРЭО.

Скачать образец заявления.

Что будет, если не исправить ошибку

При встрече на дороге с гаишниками в последних будет очень много вопросов по поводу несовпадении Фамилии или номеров кузова авто в свидетельстве и в действительности.

Такие случаи вызывают особое подозрение у сотрудников ГИБДД, и в большинстве случаев наказываются штрафом.

Ведь по факту неправильно заполненный документ – недействительный документ, а за езду без документов или с незаконными бумагами, на собственника накладываются санкции.

Штрафы ГИБДД по свидетельству о регистрации ТС составляют от 1500 до 2000 рублей.

Поэтому настоятельно рекомендуется обратиться в МРЭО и поменять регистрационное свидетельство, это не так дорого.

Неправильно заполненные регистрационные документы – частый случай практике. За который придется отвечать не сотрудникам ГИБДД, а собственникам агрегатов. Им необходимо внести изменения либо поменять свидетельство о регистрации, написав заявление и представив сопровождающие документы.

Ведь ошибка в фамилии может, выльется вам в 1500 – 200 рублей, а так максимум придется заплатить 500 рублей, и то не факт. А когда сотрудники впишут неверный адрес и подадут сведенья в налоговую службу, то пошлины будут приходить на другой адрес, не вам.

Через некоторое время все выяснится, и оплачивать транспортный сбор придется собственнику автотранспорта, в независимости на допущенную ошибку в регистрационном отделении.

: Как заменить свидетельство о регистрации ТС (полезные советы от РДМ-Импорт)

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://provodim24.ru/oshibka-v-svidetelstve-o-registracii-ts.html

Согласование в договоре условий о подсудности

Как быть, если в определении указан неверный адрес проживания?

Под договорной подсудностью подразумевается возможность сторон договора указать конкретный суд или правила определения суда, который будет компетентен на рассмотрение возникших из договора споров.

Согласно сложившейся правоприменительной практике, согласование в договоре условий о подсудности признается отдельным соглашением сторон независимо от того, было ли оно включено в текст договора или оформлено в виде отдельного документа. Также в случае признания недействительным самого договора или его части это никак не влияет на действительность соглашения о подсудности.

При согласовании условия о подсудности споров необходимо помнить также и об их подведомственности.

И если право сторон договориться о подсудности прямо предусмотрено законодательством, то возможность изменить подведомственность по соглашению сторон отсутствует.

То есть, стороны в договоре не могут предусмотреть условие, согласно которому спор, подведомственный суду общей юрисдикции, должен рассматриваться в арбитражном суде и наоборот. Такое условие изначально является ничтожным.

По общему правилу подсудность определяется местом нахождения или местом жительства ответчика. Тем не менее, опираясь на принцип свободы договора, сторонам предоставлено право самостоятельно определить компетентный по рассмотрению возникшего спора суд.

Стороны вправе самостоятельно изменить подсудность спора вплоть до принятия судом искового заявления к своему производству (ст. 32 ГПК РФ и ст. 37 АПК РФ). Исключение составляют споры, в отношении которых законодательством установлена исключительная и родовая подсудность (ст.

30 ГПК РФ и ст.ст. 34, 38 АПК РФ).

Можно предположить, что основной целью предоставления сторонам договора возможности самостоятельно согласовывать условия о подсудности является обеспечение принципа свободы договора, соблюдение которого в свою очередь должно способствовать исключению или сведению к минимуму количества споров относительно компетенции судов.

Представляется, что согласование сторонами компетентного суда должно облегчить вопрос об определении подсудности. Тем не менее, на практике не все оказывается настолько однозначно. К сожалению, стороны не всегда выражают свою волю достаточно ясно, а формулировки, встречающиеся в договорах, порождают еще большую путаницу.

Довольно часто при согласовании в договоре условия о подсудности можно встретить спорные формулировки, о том, что спор между сторонами рассматривается:

  • «по месту нахождения истца»;
  • «в арбитражном суде / суде общей юрисдикции»;
  • «в арбитражном суде / суде общей юрисдикции по выбору истца»;
  • «в арбитражном суде / суде общей юрисдикции, находящемся в городе Москве»;
  • «в Арбитражном суде города Омска» (неверное указание наименования суда) и другие.

Все названные формулировки, очевидно, являются не совсем точными. По некоторым из них сложилась определенная судебная практика. Проанализируем некоторые из таких формулировок более подробно.

1. «Споры в связи с настоящим договором подлежат рассмотрению по месту нахождения истца»

В данной ситуации стороны, в принципе, не указывают на рассмотрение спора в каком-либо конкретном суде. Как указано в п. 3.3 Постановления КС РФ от 01.03.

2012 № 5-П, «гражданское судопроизводство, посредством которого осуществляют судебную власть суды общей юрисдикции и арбитражные суды, в своих принципах и основных чертах должно быть сходным для этих судов». Практика же этих судов, все-таки, отличается.

Так, например, арбитражные суды считают, что условие о подсудности спора по месту нахождения истца считается согласованным и не противоречит действующему законодательству.

Такие выводы подтверждаются многочисленной практикой арбитражных судов:

В Определении ВАС РФ от 09.09.2011 № ВАС-11749/11 по делу № А56 28854/2010 суд пришел к выводу о действительности условий о подсудности указав, что «Согласно пункту 10.9 заключенного сторонами договора все споры, вытекающие из действия данного договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Данный спор возник между сторонами из обязательств по договору.

Поскольку общество имеет юридический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Советский, Северная промзона, промбаза № 2, строение 1, вывод апелляционного суда о том, что дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обоснован».

Источник: http://www.lidings.com/eng/articles/id/103

Прав-помощь
Добавить комментарий