Как разрешить вопрос вступления в право наследования?

В какие сроки необходимо принять наследство по завещанию

Как разрешить вопрос вступления в право наследования?

Одной из форм принятия наследственной массы является получение по завещанию. Оно имеет место тогда, когда завещатель при жизни оставил документ, содержащий все распоряжения и пожелания относительно судьбы собственности. Не смотря на схожесть оформления в различных случаях, процедура имеет отличительные особенности.

Наследования по завещанию

Если зафиксирована последняя воля умершего, значит, наследование будет происходить именно согласно ей. Допускаются для вступления в права лица, которые указаны в тексте бумаги. Составитель может, как указать точный порядок распределения собственности между претендентами, так перечислить их имена. Во втором случае все получают равные доли.

Претендент может быть по завещанию лишен права на получение наследства. Например, если завещатель указал это, выражая последнюю волю, или наследник признан судом недостойным.Недостойным признать лицо может только суд.

Это решение выносится, если оно уклонялось от действий в пользу завещателя при жизни (уход, помощь) или воздействовало, склоняя включить свое имя в завещательный документ.

Кроме распределения имущества и определения прав наследников предполагается переход обязанностей умершего. Они переходят к претендентам в той степени и доле, в какой и имущество умершего. Такими обязанностями выступают долговые или возложенные завещателем.

Кроме наделения имуществом, наследника завещатель вправе наделить обязанностью. Она неразрывно связана с принятием передаваемой массы. Наследник не имеет право отказываться только от обязанности, приняв в собственность переходящую собственность умершего.

Таким образом, наследование по завещанию осуществляется после открытия этого документа. Все указанные там распоряжения умершего обязательны к исполнению лицами, принявшими наследственную массу.

Инструкция для принятия наследства

Пошаговая инструкция для заинтересованного лица, призванного к наследованию по завещанию:

  1. Явка к нотариусу в течение срока, определенного законом.
  2. Написание заявления о вступлении в права.
  3. Сбор документов требуемых для дела.
  4. Представление документов в нотариальную контору.
  5. Оплата государственной пошлины и платежей за работу нотариуса.
  6. Получение свидетельства, гарантирующего признание за заявителем массы, перешедшей к нему по завещанию.

В случае если заинтересованное лицо не может явиться самостоятельно к нотариусу для вступления в права, он может поручить процедуру представителю по доверенности. Отправить заявление можно по почте, однако, в этом случае у нотариуса должен находиться образец подписи для сверки.

Если претендент не уверен, что у него хватит времени, сил или знаний для сбора или подготовки документов, он может поручить это непосредственно нотариусу.

За отдельную плату нотариус самостоятельно сделает запросы и соберет все документы, которые необходимы для принятия собственности умершего.

Срок принятия наследства по завещанию

Участников процесса всегда волнует вопрос: «Какой период времени определен для вступления в наследство?». Независимо от способа наследования отводится срок, составляющий ровно 6 месяцев.

В этот период времени претендент обязан явиться к нотариусу и написать заявление установленной формы.Отсчет периода начинается со дня следующего за днем смерти наследодателя.

Им считается дата, указанная в свидетельстве о смерти или решении суда, по которому завещатель признан умершим.

Оформление бумаг заинтересованное лицо может производить в эти сроки. Многие, требующиеся для наследования документы, придется заказывать в соответствующих инстанциях и ждать некоторое количество времени.

Однако срок 6 месяцев – достаточный для сбора необходимых бумаг.

Итогом вступления в наследование по завещанию считается выдача нотариусом специального документа, который подтверждает возможность владеть имуществом.

Как принять наследство по завещанию, если срок пропущен?

Когда наследник, указанный в завещании, не обратился к нотариусу вовремя, и срок 6 месяцев истек, нотариус ничего сделать не сможет, поэтому обращаться необходимо в суд.

Только в суде восстанавливают упущенные сроки и защищают права на наследство. Для этого заявителю придется доказать весомость причины пропуска временного отрезка. Доказательства должны быть убедительными, поэтому, документально оформленными.

Например, справка о болезни или длительном вынужденном отсутствии.

На практике часто встречается ситуация, когда в завещании указан человек в качестве наследника, который находится далеко, либо не знает о смерти завещателя. Кроме того, наследник может не подозревать о том, что кто-то включил его в завещание.

Если срок пропущен по причине неосведомленности, заинтересованное лицо также имеет возможность восстановить утраченное право через суд.Если наследник не знал о смерти завещателя или пропустил сроки по веской причине, а потом восстановил права в суде, свидетельства о праве на наследство, выданные ранее, аннулируются.

После окончательного раздела имущества с учетом интересов объявившегося наследника, участникам дела выдаются новые документы о праве на наследство.

В итоге, каждый при жизни вправе составить бумагу, отражающую волю и желание по распоряжению собственностью составителя после смерти. Для принятия допускаются лица, указанные в тексте документа. Если кто-либо из них не успел обратиться к нотариусу в положенные сроки для вступления в права и оформления свидетельства о праве на наследство, есть шанс восстановить срок с помощью суда.

Источник: http://pravonanasledstvo.ru/oformlenie/sroki-prinyatiya-nasledstva-po-zaveshhaniyu.html

Сохраняется ли право на наследство через 15 лет?

Как разрешить вопрос вступления в право наследования?

Прежде всего, необходимо обратиться к нотариусу, узнать, было ли открыто наследственное дело, ознакомиться с кругом наследников и выяснить, кто получал свидетельства о праве на наследство.

Законодательство не содержит ограничений по сроку получения свидетельства о праве на наследство при условии, что наследник обратился в шестимесячный срок со дня открытия наследства (даты смерти наследодателя).

Это значит, что теоретически Ваш супруг может получить этот документ спустя даже 15 лет.

Если же доля наследственного имущества за это время была оформлена на других наследников, например сестру, то, скорее всего, придется решать этот вопрос в судебном порядке.

В ситуации, если по каким-то причинам наследственное дело нотариус не открыл, Вам придется устанавливать фактическое принятие наследства опять же через суд.

В данном случае понадобятся доказательства совершения действий по принятию, например доказательства отправки письма по почте.

Вступление в наследство на квартиру

Можно ли вступить в наследство через 15 лет после смерти?

Отвечает заместитель председателя коллегии адвокатов «Почетный адвокатъ» Олег Гулевский:

В соответствии с действующим законодательством наследник по закону (а не по завещанию) становится владельцем наследуемого имущества в двух случаях:

  • фактически продолжая пользоваться этим имуществом после смерти наследодателя, например продолжая проживать в квартире, что, как видно из вопроса, Вам не подходит;
  • с момента подачи нотариусу, ведущему наследственное дело, заявления о желании вступить в наследство, как и было указано в вопросе.

Однако нужно еще напомнить, что простое обладание некоторыми видами имущества (например, недвижимым) не порождает полных прав собственника, то есть, чтобы не только владеть, но и распоряжаться этим имуществом, необходимо такое право зарегистрировать надлежащим образом.

Отвечая на конкретный вопрос, можно констатировать, что у Вашего мужа право на наследство 15 лет назад возникло, а право собственности — нет. Необходимо срочно, так как существует понятие «срок приобретательной давности», узаконить свои права.

Во-первых, обратиться к нотариусу, который вел наследственное дело, за получением свидетельства о праве на наследство (либо самому, либо через доверенное лицо). Во-вторых, на основании этого свидетельства зарегистрировать свои права в Росреестре.

Если сестра, которая «распоряжается» наследством, уже каким-то образом распорядилась им, то есть продала (подарила, заложила) долю Вашего мужа, тогда нужно будет обращаться в суд за защитой своих прав, желательно привлекая для этого специалистов (адвокатов).

Отвечает частнопрактикующий юрист компании «Суворовъ и партнеры» Виктория Суворова (Пятигорск):

Я бы рекомендовала все-таки обратиться к нотариусу. Это можно сделать лично или через своего представителя в городе, где открыто наследство.

По закону, если Ваш муж подал заявление, но не приехал дооформлять документы, он все равно собственник. И ему, и сестре принадлежит по ½ всей недвижимости.

Но Вам следует узнать у нотариуса, дошло ли письмо с заявлением о принятии наследства и т. д.

Составлять завещание – обязательно?

Брат не оформляет наследство – могу ли я это сделать?

Отвечает юрист, эксперт по недвижимости Светлана Кириллова:

Если заявление было подано нотариусу, последний должен был включить мужа в число наследников (при наличии оснований, конечно) и выдать свидетельство о наследстве.

Насколько я понимаю, речь идет о недвижимом имуществе.

Первый шаг —запрос выписки из ЕГРН об основных характеристиках. Из нее будет видно, кто собственник в настоящее время, какая доля оформлена в собственность: часть или 100%. Это можно сделать, даже не выходя из дома. Через сайт Росреестра либо через компании, изготавливающие выписки в электронной форме. Получите ее в течение суток, и все станет ясно.

Второй шаг — направить запрос нотариусу о выдаче свидетельства о наследстве либо его дубликата.

Свидетельство о наследстве является основанием для государственной регистрации права собственности. Для того чтобы оформить право, нужно подать заявление в Росреестр, приложить свидетельство о наследовании и оплатить госпошлину.

Документы принимают по экстерриториальному принципу. То есть заявление не обязательно подавать в том субъекте, где находится недвижимость. При этом государственная регистрация прав осуществляется регистраторами того субъекта, в котором находится наследуемая недвижимость.

Я получу наследство, если приду позднее, чем через полгода после смерти?

Как получить часть дома, если ее не принял наследник?

Отвечают эксперты компании «БонТон»:

Муж заявил о своих правах и подал заявление нотариусу о принятии наследства, однако право собственности еще не оформлено. Судя по всему, сестра владеет своей частью квартиры и физически распоряжается недвижимым имуществом. Но при этом доля мужа остается «зависшей».

Супругу, планирующему распорядиться недвижимостью, необходимо обратиться в то место, куда было подано заявление, получить свидетельство о праве на наследство и оформить его в собственность в Росреестре.

Отвечает юрисконсульт офиса «Сокол» департамента вторичного рынка «ИНКОМ-недвижимость» Елена Терехова:

Вашему мужу необходимо обратиться к нотариусу, которому он направлял почтой заявление о принятии наследства, и убедиться в том, что нотариус получил заявление. Если оно принято, то необходимо продолжить оформление наследственных прав.

Выдача свидетельства о праве на наследство согласно ст. 1163 ГК РФ возможна по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Свидетельство о праве на наследство является основанием государственной регистрации права собственности на квартиру.

С февраля 2019 года, в соответствии со ст.

72 Закона «Основы законодательства о нотариате», нотариус после выдачи свидетельства о праве на наследство обязан самостоятельно передать в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы.

Если заявление Вашего мужа до нотариуса не дошло, то Вашему мужу придется обращаться в суд. Для признания права собственности на часть квартиры в судебном порядке нужно будет представить суду доказательства уважительных причин пропуска срока для принятия наследства либо подтвердить фактическое принятие наследства.

Как зарегистрировать переход права собственности на недвижимость?

Нужно ли платить налог или пошлину на наследство?

Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:

В соответствии с гражданским законодательством одним из способов принять наследство является подача нотариусу заявления о принятии наследства, в том числе путем почтовой пересылки. Однако как ранее, так и сейчас закон требует нотариально заверять подпись, проставленную на указанном заявлении. Если нотариального заверения подписи нет, то этот документ не будет принят.

В любом случае для решения вопроса о наследовании нужно обратиться к нотариусу, которому указанное заявление было направлено. Он, в свою очередь, поднимет наследственное дело и проверит, было ли оно им получено.

Если да, то необходимо потребовать выдать свидетельство о праве на наследство. Также рекомендуется взять с собой квитанцию об оплате почтового отправления, если она сохранилась.

Она позволит подтвердить отправку заявления.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

3 способа снизить риски, покупая квартиру, полученную по наследству

Можно ли заявить о наследстве на неприватизированную квартиру?

Наследство и завещание: 25 полезных текстов

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Источник: https://www.domofond.ru/statya/sohranyaetsya_li_pravo_na_nasledstvo_cherez_15_let/7869

Как делится наследство между наследниками первой очереди

Как разрешить вопрос вступления в право наследования?

Печально сознавать, но ссоры из-за наследства – достаточно распространенное явление. Причем, вне зависимости от того, существует завещание, или происходит наследование по закону. Порой даже самые близкие люди вступают в конфликт, поскольку чувствуют себя обделенными или обманутыми.

Закон не может запретить родственникам ссориться. Но может установить справедливый порядок, уменьшающий вероятность конфликтов при адекватном отношении к вопросу.

В России существует порядок распределения наследства по очередям.

В этой статье мы рассмотрим, как делится наследство между первоочередными наследниками, составляющими самый близкий родственный круг умершего человека.

Наследование по закону. Очередность наследников

Старинная мудрость гласит, что по-хорошему наследство должно делиться «теплыми руками». То есть раздел будущего наследства лучше сделать, пока человек еще жив и может сам договориться с родными о том, что кому достанется после его смерти. Семья вместе находит компромиссы, после чего пишется завещание, устраивающее всех.

К сожалению, так бывает нечасто, во многом потому, что открыто говорить о грядущей смерти в нашей культуре не принято. И после смерти наследодателя, семья начинает разбираться самостоятельно.

Если завещание не составлено, наследство распределяется по закону. Определено 7 очередей наследования по убыванию степени родственной близости (и особая категория: нетрудоспособные граждане, жившие на иждивении наследодателя). Принцип таков: все наследство достается наследникам первой очереди.

Если таковых нет (например, они умерли раньше), право наследование переходит ко второй. Если наследников второй очереди тоже нет, или они не заявляют о своих правах на наследство, право переходит к третьей очереди, и так далее.

В этой статье мы рассматриваем ситуацию, когда наследники первой очереди имеются и готовы вступить в права наследства. Мы обсудим все аспекты данного процесса.

Наследники первой очереди. Раздел наследства

Первая очередь наследников – это самые близкие для наследодателя люди. Родные дети и родители (кровное родство), плюс супруги, усыновленные/приемные дети и родители (роль кровной близости в этом случае играет правовая, социальная и эмоциональная связь).

Итак, список наследников первой очереди:

  • Оставшийся в живых супруг
  • Дети (кровные, усыновленные/удочеренные еще не родившиеся)
  • Родители (родные или усыновители)

Наследство делится поровну между всеми претендентами.

Муж/жена

Право наследовать друг другу имеют право только официально зарегистрированные в ЗАГСе супруги. «Гражданский» или церковный брак, сколько бы лет он ни продолжался, не служит основанием для наследования. Совместное ведение хозяйства также. Даже если развод после длительного брака состоялся за день до смерти наследодателя, муж/жена исключаются их списка наследников.

ВНИМАНИЕ! Распространенное мнение о том, что супруг наследодателя получает большую, чем остальные члены семьи, долю наследства (больше половины всего имущества), ошибочно. Такое впечатление создается из-за того, что люди упускают из виду один юридический аспект супружества – совместное владение имуществом.

Общая собственность супругов – это так называемое «совместно нажитое имущество», все, что они приобрели, находясь в браке. Прежде, чем приступить к делению наследства, из всего имущества выделяется доля, по закону принадлежащая второму супругу. Происходит это по тому же принципу, по которому делится имущество при разводе.

А уже после этого первоначального раздела та часть имущества, которая признана долей умершего, делится поровну между всеми представителями первой очереди. Супруг участвует в этом дележе на равных основаниях и получает столько же, сколько остальные.

Другими словами, супруг вначале получает 50% общего имущества, а затем равную со всеми долю личного имущества наследодателя.

Сложности (с точки зрения других наследников) могут возникнуть при различных способах оформления имущественных прав на объекты, которыми пользовались оба супруга.

Например, если квартира, в которой жила семья, была оформлена, как личная собственность живого супруга, она считается личной собственностью, делить ее между наследниками не будут.

Если машина была куплена на имя жены, то, несмотря на то, что пользовался ею муж, после его смерти автомобиль не будет считаться объектом наследования. Это личная собственность жены покойного.

Пример деления наследства, при наличии общей собственности

В свое время муж и жена приобрели дом, который находился в их совместной собственности. У мужчины трое детей. После смерти мужа, жена получает 1/2 долю дома.

Оставшаяся часть будет разделена на 4 равных доли: по одной каждому ребенку и жене. Таким образом, в собственности жены остается 5/8 доли от дома, в собственности детей – по 1/8.

Все прочее имущество будет делиться таким же образом.

Дети

Все дети наследодателя пользуются равными правами при делении наследства:

  • Дети, рожденные в официальном, действующем браке
  • Дети, рожденные в предыдущих браках
  • Внебрачные дети любого возраста, при условии, что отцовство признано или установлено
  • Родившиеся после смерти наследодателя (в течение десяти месяцев)

Родители

Граждане, пережившие своих детей, имеют право наследовать после них в составе первой очереди.

Приемные родители, официально усыновившие/удочерившие наследодателя, обладают такими же правами, как и кровные. Родители, не состоящие в браке или разведенные, имеют равные между собой права, независимо от того, проживали они вместе с наследодателем или нет.

Права на наследование лишается родитель, лишенный в свое время судом родительских прав на данного ребенка. Если родительские права не были восстановлены во время жизни наследодателя, его отец или мать не имеют права наследовать за своим ребенком.

Другие наследники первой очереди. Право представления

В списке наследников первой очереди отсутствует одна категория близких родственников – внуки. Поскольку ее нет и в других очередях, это нередко вызывает недоуменные вопросы: «Неужели внуки вообще не могут наследовать бабушкам и дедушкам? Ведь эти старшие родственники наследуют внукам в третьей очереди».

На самом деле напрямую наследовать бабушкам и дедушкам внуки могут только по завещанию. По закону они получают наследство бабушек и дедушек после родителей. Когда, например, отец и мать получили доли наследства своих родителей. А затем в свою очередь передали по наследству детям объединенное имущество поколений.

Но бывают случаи, когда внуки наследодателя включаются в первую очередь наследования. Правда, с определенными оговорками. Это происходит, если их родители (дети наследодателя) умерли раньше него самого, и определяется как “наследование по праву представления”.

Наследовать бабушкам и дедушкам внуки могут лишь по праву представления (исключая случаи, когда они были усыновлены последними после смерти родителей или лишения тех родительских прав).

Наследование через право представления имеет одну особенность: наследники не всегда получают равную долю с прочими наследниками первой очереди. Их часть – это доля, на которую имел право тот, кого они представляют.

То есть если наследников по представлению больше, чем было прямых наследников первой очереди, то доля каждого будет пропорциональна их количеству.

Пример наследования по представлению

У умершего мужчины живы отец и мать, есть жена и трое совместных детей. Но двое детей погибли в автокатастрофе незадолго до смерти самого наследодателя. У обоих остались дети: у одного двое, у второго – один.

Наследство (после выделения супружеской доли) делится на шесть равных частей: отцу, матери, жене, каждому из троих детей. Доли умерших детей наследодателя переходят к их детям. Один внук получает полную долю своего родителя, она составляет 1/6 наследства. Двое внуков получают долю своего родителя (1/6) и делят ее пополам. Каждому достается 1/12.

Наследство по праву представления – законодательная норма. Наследник по представлению не может быть лишен своей доли, кроме, как по воле завещателя, или случаев, предусмотренных законом (например, признание наследника недостойным).

Иждивенцы

Это особая категория наследников, наследующая одновременно с представителями актуальной (призванной к наследованию) очереди. Родственная либо правовая связь в этом случае – необязательное условие. «Гражданские» мужья и жены, не имеющие права наследования, могут наследовать, если одновременно являются иждивенцами наследодателя.

 Гражданин признается иждивенцем при соблюдении следующих условий:

  • Он должен быть нетрудоспособным (например, инвалидом)
  • Не иметь других источников дохода, кроме материальной помощи наследодателя
  • Жить вместе с наследодателем до момента его смерти
  • Жить вместе с наследодателем год и более до его смерти (это условие не является обязательным, если иждивенец был кровным родственником наследодателя)

Даже в случае, если нет ни одного наследника первой очереди, нетрудоспособный иждивенец не может получить больше 1\4 доли наследства по первой очереди. Остальное “спустится вниз” по очередям.

Распределение наследства между наследниками первой очереди. Доли

Мы уже касались этого вопроса в предыдущих разделах. Теперь обобщим всю информацию о законодательных нормах и подведем итог:

  • Наследство делится поровну между всеми представителями первой очереди
  • Если среди наследников первой очереди присутствует супруг наследодателя, вначале из всего имущества выделяется «супружеская половина» (условно говоря, та часть, что супруг получил бы при разводе). После этого супруг участвует в дележе оставшейся части наследства на равных с остальным наследниками основаниях
  • Если наследник первой очереди один – он наследует единолично, полностью
  • Если наследников первой очереди нет, нетрудоспособный иждивенец может претендовать на 1/4 долю наследства
  • Наследники по праву представления получают долю прямого наследника первой очереди, который умер раньше наследодателя. Единственный наследник по праву представления имеет право на долю, такую же, как у всех наследников первой очереди. Если их несколько – они делят долю прямого наследника поровну.

ВНИМАНИЕ! Несмотря на законодательные предписания, наследники первой очереди не обязаны делить поровну на всех каждый объект, входящий в наследство.

Они могут составить соглашение, на основании которого, например, один забирает машину, второй гараж, третий и четвертый пополам владеют дачей, и так далее.

Если договориться не удается, раздел имущества может быть произведен в порядке разбирательства в суде.

Наследование по завещанию. Обязательная доля

Понятно, что при наличии завещания порядок наследования меняется. Гражданин обладает правом завещать собственное имущество тому, кому найдет нужным, даже совершенно постороннему человеку или юридическому лицу. В просторечии это называется «лишить наследства», и всякий имеет право так поступить со своими родственниками.

Однако некоторые категории первоочередных наследников не теряют права на получение определенной доли наследства даже в такой ситуации. Обязательная доля наследства в законном порядке полагается:

  • Нетрудоспособному мужу или жене (пенсионерам и инвалидам)
  • Нетрудоспособным родителям (пенсионерам и инвалидам)
  • Нетрудоспособным детям (пенсионерам и инвалидам)
  • Несовершеннолетним детям (не достигшим 18 лет на момент смерти наследодателя)

Обязательная доля – это половина той доли, на которую наследники первой очереди имели бы право при отсутствии завещания.

Пример получения обязательной доли

Женщина завещала все свое имущество благотворительному фонду. Однако у нее имеется престарелая мать и муж инвалид. Не будь завещания, муж получил бы «супружескую половину», а вторую половину поделил бы с матерью.

Поскольку завещание есть, выделяется доля супруга в имуществе, нажитом в браке (на которую тот имеет право независимо от завещания), а затем мать и муж делят пополам 1/2 оставшегося наследства.

Остальное уходит наследнику, указанному в завещании.

Сроки наследования для первой очереди

Общепринятый срок вступления в права наследства – 6 месяцев. Отсчет начинается со дня смерти наследодателя, либо с даты судебного решения о признании гражданина умершим. Из этого правила существует ряд исключений:

  • Полугодовой срок может быть продлен по уважительным причинам
  • Еще не рожденный наследник первой очереди (ребенок наследодателя, который не родился на момент его смерти), вступает в наследство после своего рождения, даже, если 6 месяцев уже истекли.
  • Если наследники первой очереди отсутствуют, право наследовать переходит ко второй очереди, и так далее. После каждого перехода шестимесячный срок стартует заново.

Вы найдете более подробную информацию об этом в статье «Очередность наследования по закону», размещенной на нашем сайте.

Источник: https://prav.io/browse/blogs/nasledstvo/kak-delitsya-nasledstvo-mezhdu-naslednikami-pervoy-ocheredi

Проблема на миллиард

Как разрешить вопрос вступления в право наследования?

Тонкости трансграничного наследования

сложность при завещании активов связана с тем, что имущество наследодателя может находиться в иностранных юрисдикциях. Согласно недавнему исследованию международного брокера недвижимости Tranio и британской компании Adam Smith Conferences, чаще всего богатые клиенты отдают предпочтение Кипру, Великобритании, Монако, Мальте и Швейцарии.

Наличие активов за рубежом означает, что при их передаче в наследство должно учитываться законодательство всех стран, где хранится имущество, а также их соглашения с Россией. «Если речь идет о движимом имуществе (в том числе и о ценных бумагах), то они наследуются по законодательству той страны, резидентом которой наследодатель являлся», — поясняет Маркова.

Недвижимость наследуется согласно правовым нормам страны, в которой такое имущество находится. Таким образом, особняк в Лондоне будет передаваться наследникам в соответствии с законодательством Великобритании.

«Российский нотариус не будет выписывать свидетельство о вступлении в наследство имуществом в Великобритании.

Он выпишет свидетельство о вступлении в наследство в России, а далее нужно будет проходить эту процедуру в Великобритании», — приводит пример ​руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.​

Разница в законодательстве о наследовании в разных странах может быть весьма существенной, отмечают опрошенные РБК эксперты. Во-первых, это касается налога, который платит наследник, получая имущество.

Так, в Великобритании базовая ставка налога на наследство составляет 40% при превышении общей суммы активов в £325 тыс. При этом активы, переданные супругу, независимо от суммы, налогом не облагаются.

Налоги на наследование на Кипре и Мальте отсутствуют, а в Монако от налогообложения освобождено только наследование между родителями и детьми, а также между супругами. В России вместе с активами наследники получают и все связанные с ними долги.

Так же обстоят дела и в Швейцарии, где правопреемник несет ответственность за погашение всех долгов.

В Великобритании, наоборот, из наследственной массы сначала оплачиваются долги, а уже потом чистые активы без обременений переходят наследнику, отмечает Екатерина Маркова.

В зависимости от юрисдикции различаются процедура и срок вступления в право наследования, подчеркивает Евгения Тюрикова.

«В России процедуру ведет нотариус, и срок вступления в право наследования в норме составляет шесть месяцев с даты смерти наследодателя.

В других странах процедуру могут вести чиновники муниципалитетов, судьи, особые юристы, и срок может составлять от трех месяцев до года», — объясняет эксперт.

На Кипре, например, нотариусы отсутствуют в принципе, поэтому ведение наследственных дел относится к компетенции специального суда, добавляет юрист UFG Wealth Management Николай Варгасов.

Также в разных юрисдикциях по-разному определяются степени родства между наследниками и наследодателями. «В России братья и сестры отнесены ко второй очереди наследования, а в других странах могут быть отнесены к первой или третьей очереди наследования», — отмечает Евгения Тюрикова.

В Великобритании первый претендент на наследство — супруг. Затем следуют дети умершего, родители, братья и сестры. В Швейцарии в ходу несколько иные принципы.

«Швейцарский закон различает три группы законных наследников: потомки завещателя, родители наследодателя и бабушки и дедушки наследодателя. В пределах одной группы наследники наследуют в равной степени.

В дополнение к упомянутым группам оставшийся в живых супруг всегда является законным наследником», — объясняет управляющий директор Julius Baer по региону России, Центральной и Восточной Европы Евгений Смушкович.

Еще в России, как и в некоторых других странах, существует понятие обязательной доли — малолетние дети, например, не могут быть лишены наследства вообще, даже завещанием. Поэтому завещать «все старшему сыну» в России нельзя. Если младшие дети — несовершеннолетние, они тоже будут иметь право на половину того, что им причиталось бы по закону, добавляет Тюрикова.

Дополнительные сложности при наследовании зарубежных активов могут возникнуть в связи с разными концепциями структурирования владения зарубежными активами, например в случае если наследодатель владел акциями иностранных компаний не напрямую, а через номинальных акционеров, отмечает юрист практики оказания услуг частным клиентам PwC Legal Мария Гришина.

По мнению Тюриковой, такая ситуация создает большие проблемы для наследников. Она убеждена, что если активы наследодателя юридически оформлены на третьих лиц, то при составлении завещания ему следует переоформить такое владение.

«В принципе может такое быть, что с каждым из доверенных лиц уже заключено соглашение, аналогичное трастовому договору (такой «мини-траст»), но нужно такие соглашения обязательно анализировать профессиональным юристам», — допускает Евгения Тюрикова.

Специалисты по управлению благосостоянием сходятся во мнении, что в качестве альтернативного способа передачи имущества последующим поколениям вполне может быть использован траст.

Речь идет о механизме, при котором имущество, изначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного собственника (управляющего или попечителя), но доход от этого имущества получают выгодоприобретатели (бенефициары), которые прописаны в регистрационных документах траста.

Учредитель траста может включить своих родственников в список бенефициаров. Соответственно, после его смерти они продолжат получать доход от имущества, переданного в траст. Главное, убедиться, что выбранный управляющий будет честно выполнять свою работу по распоряжению имуществом.

«При передаче имущества в траст при жизни учредителя имущество выбывает из его собственности и не включается в состав наследства, — поясняет Мария Гришина. — Траст и иные персональные холдинговые механизмы скорее представляют собой самостоятельный способ передачи активов будущим поколениям, альтернативу наследованию как таковому».

Евгения Тюрикова напоминает, что создать траст можно далеко не в каждой юрисдикции (в России и Монако, например, такой механизм законодательно не предусмотрен).

Однако куда более серьезным отличием траста от процедуры завещания банкир считает механизм перехода прав на имущество.

«При классической процедуре наследования переходит право собственности на имущество, при использовании траста — право собственности на доход от имущества», — объясняет она.

Еще одним способом передачи имущества наследникам можно считать так называемые семейные фонды, добавляет управляющий партнер адвокатского бюро «Асташкевич и партнеры» Анастасия Асташкевич.

Учредитель семейного фонда, как и в случае с трастом, передает в него свои активы и определяет, кто и как сможет ими распоряжаться после его смерти. Причем при регистрации такого фонда он может поставить любые условия.

Так, если богатый родитель боится растраты своего наследства впустую, он может заранее прописать в условиях, что деньги должны выдаваться наследникам частями или на конкретные нужды (например, образование).

Ключевое отличие семейного фонда от траста состоит в том, что последний в отличие от фонда не образует юридическое лицо. Кроме того, траст не позволяет оставить за его учредителем существенный уровень контроля, так как ключевой характеристикой траста является независимость назначенного управляющего, объясняет юрист UFG Wealth Management Николай Варгасов.

«Семейный фонд позволяет более гибко отрегулировать систему корпоративного управления, оставляя при желании существенный уровень контроля за учредителем. По общему правилу частные фонды дороже трастов в учреждении и обслуживании, поэтому выбор наследственного механизма в том числе зависит от размера активов семьи», — делает вывод эксперт.

По мнению Анастасии Асташкевич, при наличии активов за рубежом трасты и семейные фонды выглядят более предпочтительным вариантом, чем завещание.

«Семейные фонды дают возможность не приостанавливать управление активами и являются наиболее гибкой формулой передачи наследства.

Трасты менее гибки, но они выгодны, если наследники не планируют принимать активное участие в управлении активом», — поясняет юрист.

Simon Dawson / Bloomberg

Как быть с российскими активами

В России получить наследство можно двумя путями — по завещанию (согласно 62-й главе ГК РФ) либо по основной процедуре наследования, прописанной в 63-й главе ГК РФ. В первом случае все права на владение активами наследодателя получает человек, указанный в завещании.

Во втором — активы будут поделены между ближайшими родственниками. Согласно Семейному кодексу (а именно на него ориентируются налоговые органы) к последним относятся родители, дети (в том числе усыновленные), братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Правда, с этом случае наследникам придется побороться за доли, и процесс оформления сделки может занять много времени.

Как и в иностранных юрисдикциях, в России можно завещать и бизнес, и недвижимость, и ценные бумаги. В последнем случае особенно важно идентифицировать передаваемые активы. «В завещании должно быть указано, что это за ценные бумаги, какой у них номер выпуска», — рассказывает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров.

По его словам, нотариус также просит у клиента, желающего составить завещание, документы, подтверждающие собственность. Так как акции являются бездокументарными, право собственности на них подтверждаются выпиской из депозитария или регистратора, где эти акции хранятся, добавляет юрист.

Распоряжаться полученным имуществом человек сможет лишь после того, как нотариус, проведя все положенные процедуры проверки, выдаст свидетельство о наследовании.

По словам опрошенных адвокатов, длится этот процесс полгода.

При передаче в наследство ликвидных активов (ценных бумаг и денежных средств) это создает некоторые проблемы, замечает руководитель отдела юридического сопровождения ГК «Финам» Сергей Володькин.

«С момента открытия наследства (то есть смерти наследодателя) зачастую происходит много событий (зачислений, списаний, сделок, операций), меняющих ценность имущества. И нотариусы, действуя строго по закону, отказываются это учитывать и выдают свидетельства именно на ту наследственную массу, которая была на момент смерти», — говорит эксперт.

Также важно учитывать, что статья 1128 Гражданского кодекса предусматривает несколько вариантов наследования депозитов. Как пояснил начальник юридического управления СДМ-банка Александр Голубев, владелец банковских вкладов, желающий передать эти деньги наследникам, может составить завещание или завещательное распоряжение.

«Завещательное распоряжение составляется в отношении одного конкретного объекта, в частности конкретного вклада. Завещание — это комплексный документ, в котором наравне с остальным наследством может упоминаться банковский вклад, — объясняет банкир. — Но наши клиенты предпочитают составлять завещание, так как оно позволяет охватить сразу все имущество».

Если же человек оставил после себя оба документа, то нотариус будет руководствоваться тем, который составлен позже. При отсутствии завещания, как и любое наследство, вклад делится между родственниками в зависимости от степени родства.

«Ни разу на моей практике не встречались случаи, когда у человека возникали трудности с получением вклада в наследство. Этот процесс хорошо отрегулирован. Наследнику нужно обратиться к нотариусу с заявлением о наследстве и спустя шесть месяцев получить наследство», — говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Перечисление средств на счет нового вкладчика происходит по свидетельству о праве на наследство, выданному нотариусом. По словам финансового омбудсмена, наследник получит и сам вклад, и начисленные на него проценты. При этом условия вклада (срок, ставка, возможность закрытия) остаются неизменны для нового владельца.

Инвестор может выбрать и другой вариант передачи активов своим родственникам — не через завещание, а дарение.

Однако в этом случае, предупреждает юрист Михаил Александров, договор дарения может быть оспорен иждивенцами, которым полагается доля в наследстве.

«Например, если ценные бумаги подарили дальнему родственнику или не члену семьи, прямые наследники могут заявить, что оформление договора дарения является мнимой сделкой», — поясняет эксперт.

Если речь идет о наследстве за рубежом, то наследнику придется обращаться в ту юрисдикцию, где хранятся завещанные активы.

«Сначала следует дождаться получения свидетельства о праве на наследство, затем на основании данного документа, получив апостиль и заверив перевод, следует обратиться к нотариусу зарубежного государства, где зарегистрирован актив», — перечисляет необходимые шаги Анастасия Асташкевич. Далее все зависит от конкретной страны и ее законодательства о наследовании.

В России, согласно части 3 ГК РФ, наследник должен подать заявление об оформлении наследства нотариусу в течение шести месяцев после смерти родственника. В исключительных случая этот срок может быть увеличен, например если наследник долгое время проживает в другой стране или в принципе не знает о смерти родственника.

Срок восстановления права на вступление в наследство в зависимости от ситуации может составлять от года до трех лет.

Для этого наследнику придется обратиться в суд и предоставить доказательства того, что причины, по которым был пропущен шестимесячный срок, действительно уважительные — то есть он проживал за границей или не знал о смерти родственника.​

Процесс передачи активов (как бизнеса, так и недвижимости и ценных бумаг) новому владельцу потребует определенных финансовых затрат от него. Во-первых, в России наследникам из числа дальних родственников и людей, не являющихся членами семьи, придется заплатить подоходный налог (13%). Близким родственникам наследство передается безвозмездно, говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Во-вторых, при передаче наследства в виде ценных бумаг регистратор должен открыть новый счет для наследника, на который необходимо перевести завещанные активы. «Если наследник открывает счет в организации, в которой имел счет завещатель, то операция перевода, как правило, бесплатная.

Если наследник хочет перевести ценные бумаги на счет другой организации, средний процент за операцию составляет от 0,5 до 1% от перечисляемой суммы», — рассказывает он. После получения ценных бумаг преемник вправе продать их.

Монетизировать эти активы, получив вместо акций в качестве наследства эквивалентную сумму денежных средств, невозможно, предупреждают эксперты.

Александра Посыпкина

Источник: http://www.rbc.ru/money/25/08/2017/5992ff1c9a794706a212b403

О практике разрешения судами республики карелия споров, вытекающих из наследственных правоотношений

Как разрешить вопрос вступления в право наследования?

О практике разрешения судами республики карелия споров, вытекающих из наследственных правоотношений

1. Как следует определять место открытия наследства при наличии нескольких объектов наследования, находящихся в разных нотариальных округах, если наследодатель длительное время проживал вне места регистрации по месту жительства?

Место открытия наследства следует определять в соответствии со статьей 1115 Гражданского кодекса РФ, согласно которой местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, которое согласно статье 20 Гражданского кодекса РФ определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за его пределами, местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Таким образом, местом открытия наследства следует считать место нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно.

В случае, когда место жительства наследодателя известно наследникам, но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, возможно в суде установить факт места открытия наследства (пункт 9 части 2 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса РФ).

2.

Каким образом должны разрешаться вопросы о признаках постоянного или преимущественного проживания гражданина; о значении регистрации физического лица по месту жительства и по месту пребывания; об определении места открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы или лиц, обучавшихся в образовательных учреждениях, и проживавших в общежитиях по месту учебы, и не имевших до призыва в армию или до поступления в учебное заведение места постоянного проживания? Каким образом должны разрешаться вопросы о месте открытия наследства в ситуациях, когда место фактического постоянного или преимущественного проживания гражданина не совпадает с официальными учетными сведениями о его регистрации по месту жительства (в частности, в отношении малолетних, а также в случаях, когда законные представители малолетних или иных подопечных утратили место свое? о постоянного проживания, признаваемое местом жительства подопечных).

Представляется, что вопрос о признаках постоянного или преимущественного проживания гражданина должен разрешаться в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 17.07.

1995 N 713 “Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию”, статьи 2 Закона РФ “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации” согласно которым местом жительства является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), социального найма либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством России, – жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких и престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение. При этом постоянным местом жительства является место, где он проживает постоянно (всегда), местом преимущественного проживания гражданина является место, где он преимущественно (проводит большую, чем в других местах, часть времени).

К признакам постоянного или преимущественного проживания гражданина можно отнести: длительность проживания наследодателя в жилом помещении, основание проживания в этом помещении (собственность, договор найма, аренды и т.д.

), ведение хозяйства, нахождение имущества (личные вещи, предметы обихода, мебель), несение гражданином расходов по содержанию жилого помещения, наличие постоянной работы, сведения о брачно-семейных отношениях, о получении образования, медицинской помощи, сведения из пенсионного органа, при наличии детей сведения об их обучении, сведения из почтового отделения о получении почтовой корреспонденции, место проживания родственников и т.д.

Место пребывания предусматривает временное нахождение лица в конкретном месте, поэтому оно не имеет значение для определения места открытия наследства.

Источник: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/23018049/

Прав-помощь
Добавить комментарий