Могут ли дети от предыдущих браков супруга претендовать на совместно нажитое имущество?

Гражданский брак: правовые аспекты сожительства

Могут ли дети от предыдущих браков супруга претендовать на совместно нажитое имущество?

В последнее время все чаще можно услышать такие понятия, как «гражданский брак», «сожительство» или «фактические супруги».

Обычно молодые пары так именуют свои отношения при совместном проживании без официального оформления брака. А понятие «гражданский брак» трактуют как захотят.

Поэтому стоит разобраться в правовом регулировании подобных отношений, чтобы не наткнуться на подводные камни.

В современном мире понятие «гражданский брак» путают с сожительством. Сожительство — это отношения между партнерами, которые не закреплены официально. Такой брак не несет в себе никаких правовых обязанностей, даже если оба партнера ведут общее хозяйство и у них совместные дети. При рождении детей, законом предусмотрено только наделение их родительскими правами.

Сейчас же “гражданским” браком называют совместное проживание мужчины и женщины одной семьей, без государственной регистрации брака. Официально же такой термин в украинском законодательстве отсутствует. Однако это абсолютно не означает, что участники такого союза являются незащищенными с юридической точки зрения.

Согласно действующему законодательству, семью составляют лица, которые проживают совместно, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Такими лицами могут являться супруги, дети, родители. Также семьей являются лица, которые не являются друг другу родителями, детьми или супругами, однако ведут совместное хозяйство.

Браком признается семейный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Если мужчина и женщина, не пребывая в браке, ведут совместный быт, проживают одной семьей, не пребывая при этом в браке с третьими лицами, у них существуют определенные права и обязанности по отношению друг к другу, которые могут приравниваться к правам и обязанностям супругов.

Правовое регулирование такого союза осуществляется нормами Семейного кодекса Украины, многие из которых являются отсылочными. Иными словами – определяя наличие определенных прав и обязанностей сожителей в разрезе аналогии с правами супругов, отдельные положения Семейного кодекса указывают на конкретные статьи, которыми регулируются супружеские отношения.

По опросам двух тысяч украинцев 45 % считают, что проживание мужчины и женщины до брака вместе – это нормальное явление. Причем эта цифра увеличивается. Из этого следует, что гражданский брак – это вполне нормальная форма семейных отношений в Украине.

82 % опрошенных людей в возрасте 18 – 30 лет, также положительно отзываются о гражданском браке. Но правовые аспекты гражданского брака у нас в стране находятся только на стадии формирования.

Поэтому может возникнуть множество проблем юридического плана. Так, если для регистрации ребенка, рожденного в законном браке необходимо заявление одного из родителей или документ из роддома, то в случае регистрации ребенка пары состоящей в гражданском браке потребуются заявления от двоих родителей, так как нужно определить точное происхождение ребенка от отца.

Есть вопрос к юристу?

Задать вопрос Задать вопрос юристу Ответ в течение ~15 минут

Что же касается фактического проживания без штампа в паспорте, то в Украине такой способ семейных отношений поддерживает 82% молодых респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. Несмотря на это, институт «гражданского» брака в правовом поле у нас находится только на стадии формирования. Отчего трудности у «нерасписанных» пар могут возникнуть уже с регистрацией новорожденного ребенка.

Так, для регистрации малыша, рожденного в браке, следует предоставить заявление только одного из родителей – документ из роддома, подтверждающий происхождение ребенка.

В случае же, если мать и отец ребенка – «гражданские» муж и жена, то одного документа недостаточно. Ведь происхождение ребенка определяется от отца (обязательно заполнение графы «Отчество»).

Поэтому следует предоставить заявление обоих родителей. Его можно подать в РАГС как до, так и после рождения ребенка.

Что же касается прав и свобод новорожденных, то согласно Конституции Украины дети равны в своих правах независимо от происхождения, а также от того, родились они в браке или нет.

Если гражданские муж и жена приняли решение разойтись, то в обязанности отца общего ребенка входит выплата алиментов, как будто они находились в официальном браке.

Что же касается раздела имущества, то здесь могут возникнуть проблемы.

Согласно ст. 74 Семейного кодекса Украины, женщина и мужчина, проживающие одной семьей, но не состоящие официально в браке, могут претендовать на имущество, нажитое ими на правах общей совместной собственности.

Гражданский и официальный брак: сравнение

Семейный Кодекс Украины устанавливает, что для регистрации новорожденного, который появился на свет в браке, достаточным будет заявление только одного из родителей. Для определения происхождения от матери нужно предоставить в орган РАГС лишь справку из роддома. Отцом считают мужа.

Если брак не зарегистрирован, то в орган РАГС необходимо обратиться с заявлением обоим родителям. Они сообщают регистратору личные данные, выбранные для новорожденного. Таким образом, родители имеют право записать ребенка на фамилию отца вне брака, или матери на их выбор, или даже на двойную. Отчество записывается по имени отца. Главное условие — признание мужчиной отцовства.

Личные данные и происхождение ребенка в гражданском браке определяется так:

  1. Заявление обоих родителей.
  2. Отцовское заявление, если мать недееспособна, безвестно отсутствует, умерла, лишилась родительских прав, не заботится о малыше на протяжении 6 месяцев.
  3. Судебное решение. Это возможно, если в орган РАГС не поступило общее заявление, или заявление от мужчины, либо когда умер отец, не находившийся в браке с матерью новорожденного.

Семейное законодательство предусмотрело возможное изменение детских данных, в том числе и без отцовского согласия. Если папа не интересуется жизнью своего чада, не поддерживает материально, — это причина для того, чтобы его мнение не было учтено. Ст. 148 СК Украины перечисляет основания, дающие возможность поменять фамилию ребенка без согласия отца:

  • судебное решение об усыновлении;
  • отец признан недееспособным или без вести отсутствует: отмена судебного решения об установлении отцовства; когда мать взяла другую фамилию, а ее сын (дочь) был записан на прежнюю;
  • смерть отца.

Одинокая мать не нуждается в разрешении мужчины для изменения детских данных. Следует иметь в виду, что для таких изменений необходимо получить согласие самого ребенка, если он достиг 7 лет. Его мнение играет решающую роль.

Если мать с сыном (дочерью) не могут договориться по поводу изменения личных данных, мама не вправе обращаться в суд или органы опеки. Закон устанавливает лишь одно исключение из правила. — В соответствии с ч. 3 ст.

171 СК Украины, суд может не учитывать мнение малолетнего, если это нужно в его же интересах.

Если гражданский брак расторгнут и установлено отцовство, то отец обязан выплачивать алименты в обычном порядке – как и в случаях расторжения официального брака. Также родители могут в любой момент составить договор, который будет регулировать порядок их обоюдного участия в воспитании и содержании ребёнка.

Что же касается прав наследства, то здесь всё просто: в каком бы браке ни родился ребёнок – он является наследником первой очереди.

Есть вопрос к юристу?

Задать вопрос Задать вопрос юристу Ответ в течение ~15 минут

При данной судебной процедуре подлежат доказыванию и решению одновременно два вопроса:

Во-первых, факт нахождения в гражданском браке и его продолжительность. Установление факта проживания в гражданском браке решается судом на основании доказательств, которые подтверждают ряд важных моментов при фактических брачных отношениях.

Доказательствами факта и времени начала гражданского брака могут быть:

  • свидетельство о рождении детей, в котором родителями записаны фактические супруги;
  • выписка из домовой и хозяйственной книг, паспорта, лицевого счета, в которых значатся прописанными фактические супруги;
  • различные документы, переписка, из которых видно, что мужчина и женщина жили одной семьей и считали себя супругами;
  • анкеты, другие документы, оформляемые при поступлении на работу, выезд за границу, для пенсионного фонда, где фактические супруги именовали себя муж и жена;
  • различного рода заявления в государственные учреждения для получения льгот, субсидий;
  • оформление завещаний друг на друга;
  • выдача доверенностей на управление автомобилем, распоряжение денежным вкладом;
  • квитанции на имя одного и другого об оплате коммунальных услуг, другие затраты по содержанию дома, квартиры;
  • совместное на общие средства приобретение предметов домашнего обихода, бытовой техники, что подтверждается чеками, квитанциями, кредитными договорами;
  • личная переписка, фотографии, свидетельствующие о том, что эти граждане именовали себя супругами, поздравляли с днем рождения;
  • показание свидетелей.

Данные обстоятельства могут быть доказаны при подаче суду доказательств о приобретении определенных вещей на средства одного из супругов, о наличии кредитного договора, об оплате коммунальных услуг с указанием плательщика и наличие доверенности на управление имуществом одного из супругов (например, автомобилем, в тот период, когда это было обязательным).

Согласно части четвертой ст. 368 ГК Украины, кроме факта совместного проживания в гражданском браке, истец должен доказать, что имущество было приобретено в результате общей работы (на средства из заработной платы и так далее).

Во-вторых, объем имущества, подлежащего разделу и порядок его разделения.

Иногда ошибочно считается, что факт пребывания в гражданском браке подлежит установлению в порядке отдельного (на украинском — «окремого») производства, а именно в процедуре, предусмотренной для рассмотрения судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

На самом деле как наша личная, так и общая судебная практика свидетельствует о том, что установление факта нахождения в гражданском браке и разделение в нем нажитого имущества происходит одной процедурой в исковом производстве.

Сначала определяется объем совместно нажитого имущества, имеющегося на время прекращения совместного ведения хозяйства. Суд, на основании поданных сторонами документов, выясняет источники и время его приобретения.

Основные положения СК Украины предполагают возможность увеличения имущественной доли при разделе, если один из супругов сумел доказать факт неплатежеспособности второго (или внесения им меньшей части оплаты) во время приобретения разделяемого имущества.

Аргументами, в данном случае, могут служить официальные документы о наличии или отсутствии заработной платы на момент совершения покупки, получения кредита с целью приобретения движимого/недвижимого имущества или другие документы, подтверждающие траты на объект раздела только за счет средств одного из супругов.

Согласно ст. 1264 Гражданского кодекса Украины наследниками четвертой очереди наследования признаются лица, которые проживали вместе с наследодателями одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства.

Частью 2 ст. 3 Семейного кодекса Украины установлено, что семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны совместным бытом, имеют взаимные права и обязанности.

В то же время в соответствии со ст. 1258 Гражданского кодекса Украины наследники по закону получают право на наследование поочередно. Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди.

При этом п. 21 Постановления Пленума ВСУ № 7 от 30 мая 2008 года «О судебной практике по делам о наследовании» дает разъяснение том, что проживание одной семьей женщины и мужчины без брака не является основанием для возникновения у них права на наследование по закону в первую очередь на основании статьи 1261 ГК.

Если есть наследник первой очереди, подавать иск о признании права наследования гражданским супругом смысла не имеет. Однако, в случае признания факта проживания одной семьей более пяти лет гражданский супруг имеет право на половину нажитого совместно имущества, и в этом случае может получить долю наследства пополам с наследником очереди, имеющей право на наследство.

Еще одной причиной поделиться наследством с гражданским супругом могут стать доказательства того, что за наследодателем в течение длительного времени ухаживал, материально обеспечивал и вел хозяйство супруг, в связи с болезнью, увечьем или преклонным возрастом. Такие отношения сложно доказуемы, но это возможно, и в этом случае супруг может получить половину наследства от доли наследователя первой очереди.

Источник: https://uristy.ua/articles/family-law/grazhdanskij-brak-pravovye-aspekty-sozhitelstva/

Что нужно знать при разделе имущества после смерти супруга или родителя

Могут ли дети от предыдущих браков супруга претендовать на совместно нажитое имущество?

Согласно нормам Гражданского кодекса, преимущественное право при получении наследства по закону имеют дети, родители и супруг наследодателя. Далее в очереди стоят: братья, сестры, дедушки, бабушки и двоюродные родственники.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 938-52-17. Это быстро и бесплатно!

Если наследники первой очереди живы на момент открытия наследства, они получают имущество, разделённое в равных долях, оставшееся после наследодателя. Если один или несколько наследников первой очереди отсутствуют, оставшиеся получают наследство в равных долях.

Для получения наследства супруг должен доказать своё право на имущество. Наличие брачных отношений подтверждается предоставлением свидетельства о браке.

Наследственные права супругов

Когда один из супругов умирает, сначала из общего совместного имущества выделяется супружеская доля, оставшегося мужа/жены, а доля умершего делится между всеми его наследниками, к которым так же относится и вдовец/вдова.

Супругу принадлежит половина нажитого совместно в браке имущества, а также он имеет право получить свою долю от другой половины наследства. Для того чтобы вступить в свое наследство, нужно подать в течение шести месяцев после смерти супруга заявление в нотариальную контору.

Что является общим совместным имуществом:

  • доходы супругов, в том числе пособия, денежные вклады, пенсия, вклады, не имеющие целевого назначения;
  • любое нажитое за период брака имущество, при этом абсолютно неважно на имя кого из двух супругов оно оформлено, кем внесены денежные средства для приобретения(подробнее о разделе имущества при ипотеке).

Свидетельство о праве наследования выдается в нотариусом по месту открытия наследства. Чтобы получить такое свидетельство, необходимо подать письменное заявление, собрать необходимые документы на собственность, а так же заплатить госпошлину. Нотариус поможет правильно оформить все документы. Пошлину государству платят так же и другие наследники имущества.

Не выдаётся свидетельство о праве собственности на долю в ранее приватизированной квартире или другой собственности, если она была приватизирована одним супругом, а второй от приватизации отказался.

Если граждане проживали совместно в незарегистрированном браке, при оформлении наследства НЕ считается, что квартира находилась в общей долевой собственности.

Уточняем: проживание в сожительстве без регистрации брачных отношений в соответствии с законодательными нормами не порождает имущественных прав на права собственника.

Имущественное право собственности на квартиру у сожительствующих граждан могут быть таковыми при условии регистрации доли права собственности каждого в квартире, а не по правилу совместного проживания.

Если супруги умерли в один день, они не имеют права наследовать друг друга, а право наследства открывается после каждого отдельно.

Наследственные права детей

Дети так же являются наследниками первой очереди, поэтому после смерти родителя они имеют преимущественное право в получении наследства, если другое не предусмотрено завещанием. Очень важным условием является то, что дети должны быть рождены только в законном браке. Если брака не было, то наследовать имущество после матери ребенок будет в любом случае.

Для наследования после отца, потребуется обязательно официально установить отцовство. Стоит отметить, что если детей официально усыновили, то они автоматически теряют свое право наследовать имущество своих биологических родителей

В случае, когда наследодатель не указал в своем завещании детей в качестве наследников, можно оспорить завещание, если использовать в качестве основания выделение обязательной доли.

Ели наследодатель получал государственную трудовую пенсию, то от ее размера будет зависеть пенсия по потере кормильца для его несовершеннолетних детей или других нетрудоспособных иждивенцев.

Такую пенсию могут так же получать совершеннолетние дети, которые учатся на данный момент в высших учебных заведениях. Подробнее об этой процедуре можно узнать на сайте российского Пенсионного фонда.

Обязательная доля наследования

Кто может быть получателем обязательной доли:

  • нетрудоспособные, несовершеннолетние, родные и усыновлённые дети наследодателя;
  • нетрудоспособные родители и супруги (инвалиды 1-3 групп, 1-3 степени, а так же мужчины старше возраста 60 и женщины старше возраста 55 лет);
  • нетрудоспособные иждивенцы — это лица, не менее года находящиеся на полном материальном обеспечении наследодателя либо получавшие от него материальную помощь в размере, который можно оценить как основной источник дохода.

Размер обязательной доли не зависит от содержания завещания и может составлять как минимум половину доли, которую получили бы дети/супруг/родители при наследовании по закону.

Обязательная доля выделяется:

  1. из незавещанной части имущества (вне зависимости от того, уменьшит ли это долю прочих наследников или нет).
  2. из завещанной части имущества — при недостаточном количестве незавещанного имущества.

Суд может, уменьшить размер обязательной доли имущества или не присуждать её совсем, в случае, когда невозможно передать наследственное имущество, которым наследник по закону при жизни умершего не пользовался, а наследник по завещанию — пользовался им для проживания или источника получения средств.

Наследодатель при составлении и заверении своего завещания должен чётко понимать необходимость указания в своей последней воле лиц, которым он хочет завещать свое имущество, но это не является его обязанностью.

Наследодатель распоряжается своим имуществом на случай смерти, а когда она наступит, ему неизвестно. Он не может определить всех лиц, имеющих право на обязательную долю. Это и не нужно, так как законодательно такая обязанность не установлена. В наследственном праве присутствует правило «свободы завещания».

Более того, статья 1149 ГК РФ устанавливает: «Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют НЕЗАВИСИМО ОТ СОДЕРЖАНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)».

Если наследство будет признано общей собственностью для нескольких наследников, то часто между ними могут возникнуть споры о том, какой раздел всего имущества наследодателя станет наиболее оптимальным и удобным. Поэтому в гражданском законодательстве существуют определенные положения, которые помогают регулировать этот вопрос.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 938-52-17 (Москва)

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://pravilabraka.com/brak-razvod/razdel-imushestva/45-smert-supruga-ili-roditelya.html

Гражданский брак и право на наследство (наследование) в Украине

Могут ли дети от предыдущих браков супруга претендовать на совместно нажитое имущество?

В первой части нашей публикации – “Гражданский брак: Право на наследство” – идет речь об имущественных правах пережившего супруга «гражданского брака». Сначала рекомендуем прочитать именно ее.

Далее, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что наследование – это один из способов отчуждения имущества, т.е. перехода права собственности от умершего – наследодателя к наследникам, которые будут живы на момент смерти наследодателя.

Гражданский брак: раздел имущества и что считать наследством

Что же именно считается собственностью умершего, который состоял в «гражданском браке»? Давайте определим этот объем ценностей, поскольку законодателем установлено, что “наследством” может быть только имущество, принадлежавшее наследодателю на правах собственности.

Статья 74 СКУ предусматривает случай проживания мужчины и женщины вместе как семья без юридического оформления брака, т.е. они не обращались в государственные органы и соответственно у них нет свидетельства о браке, и при этом не состоят в другом зарегистрированном браке.

Тогда покупки, совершенные ими в течении всего времени совместной жизни, являются их общей совместной собственностью, если они не предусмотрели иное, оформленное письменным договором.

И на такие правоотношения также распространяются положения главы 8 СКУ, которая регулирует право общей совместной собственности супругов (которые напротив оформили свой брак в государственных органах).

В статье 61 СКУ, которая относится к главе 8, закреплена правовая презумпция (т.е. положение, которое нет необходимости доказывать в случае спора), что все имущество, которое супруги получили, будучи в браке, считается их общей совместной собственностью, если между ними нет других договоренностей, оформленных письменными договорами.

Права гражданской жены (мужа) после смерти супруга

После смерти мужа или жены возникает два взаимосвязанных процесса, которые регулируются статьями гражданского и семейного права. В такой ситуации обязательно надо обратить внимание на то, что половина нажитого имущества выделяется пережившему супругу. После реализации этого права определяется объем имущественных прав, которые будут унаследованы наследниками.

И все же, может ли человек, состоящий в неофициальном браке, иметь статус наследника? Ответ на этот вопрос неоднозначный. С одной стороны, конечно «да», а с другой – «нет». Давайте рассмотрим случаи, когда такой супруг может быть наследником.

В первую очередь это возможно, если умерший составил завещание и указал в нем такого своего супруга наследником.

Однако если завещание не было составлено, то наследование будет происходить в порядке, который прописан в законе. Законодатель установил очередность наследования и супругов «гражданского брака» увы не отнес к наследникам первой очереди.

В то же время, законодатель во время реформирования гражданского законодательства Украины значительно расширил круг наследников и закрепил пять очередей. Нам необходимо установить, относится ли супруг гражданского брака к какой-либо из этих очередей.

К четвертой очереди наследников законодатель отнес лиц, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до дня смерти последнего. Поскольку супруги гражданского брака в 100% случаев фактически проживают одной семьей, то они могут быть зачислены именно к четвертой очереди наследников. Но необходимо помнить, что это положение действует в Украине только с 2004 года.

Непосредственно принять участие в получении наследства переживший супруг сможет, когда нет наследников предыдущих очередей.

Но и это еще не все возможности супругов, которые не захотели зарегистрировать свой брак официально, стать наследниками. В Гражданском кодексе Украины закреплены нормы, которые позволяют изменить очередность наследников. В статье 1259 ГКУ закреплено два пути изменения очереди на получение права стать наследником: договорной и судебный порядок.

Договорной и судебный порядок изменения очереди наследования

Договорной порядок может применяться по согласованию с наследниками той очереди, которая получила право на наследование.

Так, например, если у супругов от такого брака есть дети, то они будут наследниками первой очереди, а супруг будет наследником только четвертой очереди и не сможет вместе со своими детьми получить наследство. В таком случае дети имеют возможность подписать договор с пережившим супругом (т.е.

с одним из своих родителей) об изменении очереди наследования. Результатом такой договоренности будет то, что переживший супруг станет наследником наравне с детьми и сможет принять участие в распределении наследственного имущества.

Судебный порядок изменения очереди на наследование применяется в исключительных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Украины. Это возможно лишь в том случае, если наследодатель находился в беспомощном состоянии, а один из наследников продолжительное время ухаживал за ним, материально обеспечивал и предоставлял другую помощь наследодателю при жизни.

В данной статье мы затронули лишь часть вопросов, которые связаны с наследованием. И если супруги состояли в гражданском браке, то после смерти кого-либо из них, процедура наследования усложняется определенным рядом обстоятельств. Возникает необходимость отстаивать свои права и законные интересы, в том числе и в суде.

Во время реализации права наследования у людей часто возникает большое количество вопросов, ответы на которые могут подсказать специалисты Адвокатского объединения «Альва Прайвеси».

Юристы и адвокаты нашей компании предоставляют широкий спектр юридических услуг в Киеве по связанным с наследством вопросам, а именно: письменные и устные консультации; подготовка исковых заявлений; представительство в суде; участие в переговорах с другими участниками наследственных правоотношений; досудебное урегулирование споров, связанных с принятием наследства, юридическое сопровождение процедуры его получения и т.д.

Если и у Вас возникли вопросы в сфере наследственного права, то обращайтесь к юристам и адвокатам нашего адвокатского объединения и они помогут Вам.

06 июня 2018. Категория: Публикации АО Альва Прайвеси.

Источник: https://alvaprivacy.ua/publikatsii/grazhdanskij-brak-pravo-nasledstvo-2

Горькая доля: наследство поделят по-новому

Могут ли дети от предыдущих браков супруга претендовать на совместно нажитое имущество?

Российские супружеские пары с 1 июля 2019 года смогут составлять совместные завещания. Соответствующий законопроект в окончательном чтении в среду приняла Госдума.

Сейчас супруги не могут завещать совместно нажитое имущество.

Для этого сначала его нужно разделить в брачном договоре, и только после этого по отдельности каждая сторона, договорившись между собой, может завещать, к примеру, купленную в браке машину кому-либо, необязательно родственнику.

Если же брачный договор не был заключен, то на половину той же машины имеют право претендовать все наследники в порядке очередности, а в завещание она не включается.

После вступления закона в силу оба супруга смогут завещать общее имущество одному человеку без заключения предварительно брачного контракта, то есть та же машина сможет быть включена в завещание.

Если же завещание не было составлено, то порядок прежний: наследство пропорционально разделяется между вдовой/вдовцом, детьми, родителями и другими близкими родственниками.

Один из авторов закона, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников уверен, что благодаря совместным завещаниям россияне будут реже спорить по поводу наследства.

Такие завещания, по мнению парламентария, помогут избежать семейных конфликтов, когда у супругов есть дети от предыдущих браков, и в случаях, когда супруги имеют общих детей и хотят упростить для них процедуру получения наследства.

«Можно заранее указать, кому какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно», –– добавил Крашенинников.

В совместном завещании супруги также будут иметь право убрать из документа законных наследников без указания причин такого решения (в одиночных завещаниях указывать причины также не требуется).

Однако несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и нетрудоспособные родители в любом случае получат так называемую обязательную долю наследства.

Как поясняет Крашенинников, это условие необходимо, чтобы защитить права несовершеннолетних детей и других иждивенцев наследодателя.

Законопроект также разрешает записывать на видео процесс подписания документа у нотариуса, если составители не возражают против этого.

Предполагается, что видеофиксация станет еще одним подтверждением дееспособности составителей, а, значит, законность завещания будет сложнее оспорить в суде.

Совместное завещание перестает действовать после развода супругов или если один из них решит составить индивидуальный документ о наследстве. В этом случае совместно нажитое имущество делится, как раньше, между всеми, а нотариус обязан предупредить вторую половину, что пункты совместного завещания аннулируются.

Кроме того, даже после смерти одного из супругов второй получит право отменить совместное завещание, уточняется в законе.

Партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев считает, что этот пункт не даст закону заработать в полную силу, поскольку фактически делает саму концепцию совместного завещания бессмысленной.

Тогда как в Германии, по словам юриста, переживший вторую половину супруг может отменить завещание, только если откажется от имущества, перешедшего ему в результате смерти партнера.

Еще одна важная особенность нового законопроекта — потенциальные наследники и наследодатель могут заранее договориться, что и кому перейдет, а также какие условия нужно выполнить для получения наследства.

Сейчас решение о том, кто и что получит, принимает только составитель завещания, а наследники не могут официально «занять» определенную часть будущего наследства.

Такой договор может быть особенно удобен при наследовании бизнеса, отмечает Крашенинников.

Как и в случае с завещанием, при составлении наследственного договора сохраняется право некоторых родственников на обязательную долю наследства.

По словам адвоката коллегии адвокатов «Принципиальная позиция» Сергея Кузнецова, споры из-за наследства после смерти завещателя возникают обычно по двум причинам: отсутствие нотариально оформленной последней воли либо несогласие претендентов с тем, как было распределено имущество.

«Бывает, что при жизни человек не составляет завещание и в итоге оставляет за собой гору неприятностей. После его смерти появляется много лиц, претендующих на наследство, –– пояснил он «Газете.Ru». –– Внебрачные дети требуют определить отцовство и начинают делить наследство, судиться, лить грязь друг на друга и так далее».

Адвокат указывает на то, что и совместное завещание, и наследственный договор теоретически можно оспорить так же, как и обычное завещание.

Всегда можно поставить под сомнение то, в каких условиях наследодатель заключал договор, оказывалось ли на него давление, считает он: «Другое дело, что пока трудно сказать, по какому пути пойдет практика: насколько сложно или просто в суде будет оспорить эти документы».

Богатые тоже алчут

От споров о наследстве не застрахованы (а то и более им подвержены) родные обеспеченных людей — хотя уж достигшие определенных высот люди, казалось бы, должны были грамотно распорядиться своим имуществом заблаговременно.

Спор за крупное наследство, оставшееся после смерти народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, стал одним из самых крупных светских событий в 2009-2010 годах. История с похищенными бриллиантами больше похожа на детектив с закрученным сюжетом, чем на бытовые разборки из-за наследства.

У певицы не было детей, а завещание она не составила, поэтому наследниками стали ее племянники Екатерина, Сергей и Георгий Зыкины –– дети сводного брата, умершего еще в 2001 году.

Спор среди них, в частности, разгорелся из-за уникальной коллекции бриллиантов, которую на протяжении жизни собирала Зыкина.

После смерти певицы часть драгоценностей пропала, но вскоре их обнаружили на даче помощницы певицы Татьяны Свинковой, на которую завели уголовное дело по статье 330 УК РФ «Самоуправство».

Адвокат Зыкиной Евгений Балелин рассказывал, что после этого в 2010 году драгоценности и вещи артистки были переданы на хранение Сергею Зыкину, хотя у него не было таких полномочий. По словам Балелина, следствие оценило украшения певицы в $4,2 млн.

Получив на руки бриллианты певицы, Зыкин попытался продать их с аукциона, но прокуратура признала торги незаконными.

Екатерина Зыкина в 2014 году подала гражданский иск в Таганский суд против брата, пытаясь получить треть оцененных украшений. Суд удовлетворил ее требование, и Зыкиной удалось взыскать 89 млн рублей. К слову, в процессе дележки наследства появились еще несколько дальних родственников певицы, претендующих на свою долю.

Впрочем, даже в случае, если завещание есть, от споров из-за наследства это спасает не всегда. Если кто-то из родственников после смерти наследодателя считает себя обделенным, он начинает оспаривать действительность документа в суде, пояснил Сергей Кузнецов.

«Например, можно попытаться доказать, что завещание составлено неправильно с юридической точки зрения или что составитель в момент подписания завещания болел и не отвечал за свои действия», –– говорит адвокат.

Так, в 2009 году разгорелся судебный спор между наследниками Шабтая Калмановича, бизнесмена и владельца подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак».

В наследство родственникам после его смерти остались семь квартир в Москве и Санкт-Петербурге и еще три в Латвии, дом в Видном, восемь иномарок, коллекция фарфора и предметов искусства из 2460 изделий.

Имущество оценивалось примерно в $30 млн.

Бизнесмен позаботился о распределении имущества между родственниками заранее и составил завещание по всем правилам.

Однако уже после смерти Калмановича выяснилось, что он немного перестарался и составил не одно, а три завещания.

Первое он написал в 2001 году в пользу Даниэллы, своей дочери от второй супруги актрисы Анастасии фон Калманович. Согласно документу, дочери доставалась основная часть российского имущества бизнесмена.

Второе завещание появилось в 2007 году в пользу третьей жены, спортсменки Анны Архиповой, родившей ему двух сыновей. По документу Архиповой отходили земельный участок и дом в подмосковном Видном.

Согласно третьему завещанию, составленному в 2009 году, Калманович передавал находящееся в Израиле имущество своей дочери от первого брака Лиат.

Лиат инициировала судебное разбирательство за наследство отца, решив, что первое завещание в пользу Даниэллы составлено с нарушениями.

Ее адвокат также говорила журналистам, что первое завещание нельзя считать законным, так как его оригинала никто не видел.

Однако в 2012 году Пресненский районный суд, а затем и Мосгорсуд отказали в удовлетворении иска, и Лиат осталась при своей, ранее оговоренной доле.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/2018/07/11/11833315.shtml

Как делится квартира при разводе, если есть дети: порядок раздела имущества и доля ребенка в жилье при расторжении брака по соглашению или в суде

Могут ли дети от предыдущих браков супруга претендовать на совместно нажитое имущество?

Наличие общих детей прямо влияет не только на порядок оформления развода, но и на проведение процедуры раздела общего имущества.

Так, раздел недвижимости, осуществляемый в общем порядке равнозначно, потребует обязательного учета имущественных прав и интересов несовершеннолетних, что в некоторых случаях может стать основанием для выделения супругу, с которым проживает ребенок, большей доли в совместной собственности.

Однако такое решение вопроса раздела, возможно лишь в судебном порядке, при наличии спора между сторонами. При его отсутствии, раздел общей недвижимости осуществляется путем заключения обоюдного соглашения, которым муж и жена могут урегулировать все интересующие их вопросы.

Учет прав детей при разделе имущества супругов

Учет прав несовершеннолетних детей является приоритетным направлением не только норм отечественного семейного законодательства, но и каждого из направлений деятельности любого демократического государства в целом. Очевидно, что такая направленность должна прослеживаться и при проведении раздела имущества, особенно учитывая то, что наиболее уязвимыми в бракоразводном процессе как раз являются несовершеннолетние дети.

Самое яркое проявление защиты имущественных прав детей при разделе собственности их родителями, закреплено в п. 2 ст. 39 СК РФ, согласно которому, суд может отступить от равенства долей в их общем имуществе, и увеличить долю того супруга, с которым будут проживать дети.

Данный вопрос вызывает массу споров в правоприменительной практике, в частности, относительно интересов детей подлежащих учету в таких случаях. Кроме того, необходимо помнить и про другие нюансы реализации имущественных прав несовершеннолетних:

  • Положениями п. 4 ст. 60 СК РФ, законодатель определяет принцип раздельности имущества детей и их родителей, а также невозможность предъявления претензий на собственность одних со стороны других. Доля ребенка не является общей собственностью родителей.
  • Вещи, приобретенные мужем и женой для удовлетворения интересов детей, не подлежат разделу — они без обязанности компенсации передаются родителю, с которым остаются проживать дети. Вместе с ними не подлежат разделу банковские вклады, открытые на имя несовершеннолетних (п. 5 ст. 38 СК РФ).
  • Согласно п. 4 ст. 31 ЖК (Жилищного кодекса) РФ, прекращение семейных отношений с собственником жилья не является основанием для прекращения права пользования недвижимостью. Однако если впоследствии раздела между супругами недвижимого имущества ребенок не сможет воспользоваться жильем одного из своих родителей, это приведет к нарушению его прав. Ввиду этого, Верховный Суд РФ разъяснил, что право пользования жильем родителя сохраняется за ребенком даже после расторжения брака.

Соглашение о разделе квартиры при разводе при наличии детей

Законодатель предусматривает 2 порядка раздела общего имущества — судебный и внесудебный. Положениями п. 2 ст. 38 СК РФ, законодатель предоставляет возможность разделить общую квартиру добровольно, без подачи заявления в суд — путем заключения соглашения. При этом по желанию сторон оно может быть нотариально удостоверено.

Указанным соглашением бывшие супруги могут определить размер долей, выделяемых каждому из них в праве собственности на совместно нажитую квартиру, притом такие доли могут быть разными. Кроме того, они могут определить порядок пользования указанной квартирой, в чьем пользовании будет находиться каждая из комнат и т.д.

Наличие общих несовершеннолетних детей никоим образом не может повлиять на возможность заключения соглашения и на его содержание. Разберем почему:

  • Исходя из положений ст. 34 СК РФ, предметом соглашения о разделе, является общее недвижимое имущество супругов, приобретенное ими во время нахождения в законном браке.
  • Согласно п. 4 ст. 60 СК РФ, имущественные права детей не могут распространяться на имущество их родителей, даже если на это имущество распространяется режим совместной собственности супругов. Таким образом, независимо от содержания заключенного соглашения о разделе имущества, оно не может нарушить или каким-либо другим образом затронуть имущественных прав несовершеннолетнего.
  • Исключения составляют случаи, когда дети имеют долю в праве собственности на разделяемую между родителями квартиру. Тогда соглашение должно охватывать лишь ту часть квартиры, которая находится в совместной собственности супругов и не может распространяться на принадлежащую ребенку долю.

Соглашение о разделе квартиры является гражданской сделкой, поэтому к нему применяются нормы ГК (Гражданского кодекса), РФ регулирующие общие положения о договоре, относительно формы, содержания и прочих нюансов.

Пример

Т. подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Б., с которым у них есть общий малолетний сын. Судебный порядок развода требовался только по причине наличия детей (п. 1 ст. 21 СК РФ), в остальном, каких-либо разногласий и претензий у Т. и Б.

не было. Так, раздел общего имущества они совершили путем заключения соглашения (п. 2 ст. 38 СК РФ). Согласно ему, Т., с которой оставался проживать их общий сын, получала право собственности на их общую квартиру, а Б. получал только старый автомобиль.

Раздел квартиры при разводе при наличии детей в судебном порядке

В случае наличия между бывшими супругами спора, относительно размера долей подлежащих выделению каждому из них, раздел совместно нажитой квартиры осуществляется в судебном порядке (п.

3 ст. 38 СК РФ), в рамках обычного искового производства. По общему правилу, установленному п. 1 ст. 39 СК РФ, доли сторон в праве собственности на совместно нажитую квартиру являются равными.

Однако, наличие общих несовершеннолетних детей, может стать основанием для неравнозначного разделения квартиры. Так, согласно п. 2 ст. 39 СК РФ, родитель, с которым будут проживать дети, может требовать от суда выделения ему большей, чем другому супругу, доли в праве собственности на недвижимость.

В таком случае не применяется правило, установленное п. 3 ст. 38 СК РФ, относительно денежного компенсирования при несоразмерности выделенного имущества и причитающихся супругам долей. Обратим внимание, что согласно п. 7 ст. 38 СК РФ, к разделу совместной квартиры в судебном порядке применяется трехлетний срок исковой давности.

Стоит также выделять некоторые особенности частных случаев раздела квартиры. Рассмотрим их более подробно.

Раздел приватизированной квартиры

Согласно ст. 2 ФЗ «О приватизации жилфонда РФ», граждане имеют право на приобретение квартиры путем ее приватизации в общую долевую собственность всех лиц, имеющих право на приватизацию и высказавших на то свое согласие.

Таким образом, если приватизация происходила до момента вступления в брак, то только один из супругов мог получить долю в квартире. Такая доля, согласно п. 1 ст.

36 СК РФ, будет являться частной собственностью, и подлежать разделу не будет.

Раздел приватизированной квартиры возможен лишь в тех случаях, когда в приватизации участвовал каждый из супругов или один из них, но после регистрации брака. В таком случае принадлежащие им доли/доля будут считаться совместным имуществом и будут разделены в общем порядке.

Раздел муниципальной квартиры

Муниципальной квартирой следует считать жилое помещение, находящееся в собственности муниципального образования, осуществляющего на территории конкретного населенного пункта местное самоуправление. Согласно ст. 38 СК РФ, законодатель допускает раздел только общего имущества супругов, объем которого определяется по правилам, установленным ст. 34 СК РФ.

Поскольку муниципальная квартира не может находиться в общей собственности супругов (по крайне мере, до момента ее приватизации), она не может быть разделена между ними при разводе.

Вопросы наших читателей и ответы консультанта

Может ли соглашение о разделе имущества предполагать выделение части общему ребенку?

Соглашение о разделе имущества между супругами имеет форму сделки, что позволяет предусматривать им любые соответствующие закону обязательства сторон (ст. 421 ГК РФ). Так, договор о разделе вполне может содержать условие об обязанности супругов после раздела имущества выделить общему ребенку часть из полученной им доли.

На какую часть муниципальной квартиры может претендовать мать с ребенком при ее разделе в рамках развода?

Ст. 38 СК РФ предполагает раздел совместно нажитого супругами имущества, входящего в общую собственность. Муниципальная квартира является собственностью муниципалитета, ввиду чего в собственность супругов не входит, а поэтому разделена быть не может. Для этого ее необходимо приватизировать в соответствии с ФЗ «О приватизации жилфонда РФ».

Источник: http://razvod-expert.ru/razvod-i-deti/interesy-rebenka-pri-razdele-imushhestva/kvartira/

Прав-помощь
Добавить комментарий